Как получить разрешение на ношение травматического оружия

Никто не застрахован от нападения, и травматического оружие наравне с электрошокерами и перцовыми баллончиками остается действенным способом защиты от недружественной среды.

Разрешение на ношение травматического оружия – это обязательный документ, без которого использование, ношение и хранение оружия является незаконным.

Правила ношения оружия для самообороны

правила пользования оружиемЧто нужно для ношения травматического оружия?

Получить разрешение и выбрать модель оружия это еще полдела – нужно еще и правильно использовать пистолет в целях самообороны. Здесь важным фактом является его правильное ношение.

Существует несколько правил ношения и хранения травматического оружия:

  • Оружие должно быть скрыто. В общественных местах (школах, ресторанах, парков и так далее) оружие должно быть скрыто от посторонних глаз (исключение составляют охранники). Это обусловлено несколькими причинами: во-первых, избежание проверок документов и лицензии на ношение со стороны правоохранительных органов, во-вторых, предотвращение хищения оружия, в-третьих, преимущество перед преступником в экстремальной ситуации.
  • Носитель оружия должен пребывать в трезвом уме. Ношение пистолета или револьвера человеком, пребывающим в состоянии алкогольного опьянения, запрещено даже при наличии лицензии.
  • Дополнительные приспособления. Наличие кобуры или специальной сумки для пистолета не только удобно для транспортировки пистолета, но и безопасно для своего носителя. Для длинноствольного оружия применимо ношение в расчехленном виде, а для короткоствольного – в кобуре.
  • Пистолет должен быть незаряженным. Ношение пистолета с патроном в баране строго запрещено. Заряжать оружие нужно только при возникновении опасности, а затем снова привести его в первоначальное состояние. Это правило обусловлено обеспечением безопасности как самого носителя, так и окружающих его людей – даже если оружие поставлено на предохранитель, он может непроизвольно отклонится и произойдет выстрел.
  • Хранить в сейфе. Собственник должен хранить оружие в специально предназначенном для этого сейфе, где не должно храниться ничто другое.

[attention type=red]Что касается установки глушителей и приборов ночного видения, то они строго запрещены.[/attention]

Кто имеет право носить травматическое оружие?

Носить и применять травматическое оружие могут следующие люди:

[ads-pc-2]

  • должностные лица;
  • военнослужащие;
  • люди, находящиеся под защитой государства;
  • люди, обучающиеся стрельбе из оружия;
  • граждане страны с целью личной обороны;
  • сотрудники животноводческих, промышленных учреждений, которым по долгу службы требуется защищать некоторые виды животных от хищников, а также охотится на них.

[attention type=green]Также граждане, претендующие на получение лицензии, должны достичь совершеннолетнего возраста, не иметь судимости, не состоять на учете в психиатрическом или наркологическом диспансере, иметь постоянное место жительства и справку о прохождении специальных курсов по правильному обращению с оружием.[/attention]

Оформление разрешения

Заявление на выдачу лицензии на хранение и ношение оружия

подготовка документовРассмотрим, как получить разрешение на ношение травматического оружия в [sc name=»year» ] году.

Чтобы оформить разрешение на ношение оружия, нужно запастись терпением – процесс сбора документов, рассмотрения заявления и изготовления лицензии может затянуться на несколько месяцев.

Первым шагом оформление, является обращение в местное отделение полиции, сотрудники которого подскажут, в какую службу нужно обратиться.[ads-mob-1]

Перед тем, как идти в лицензионный отдел, нужно определиться с видом оружия – для каждого вида требуется определенная лицензия. Затем нужно приобрести сейф для хранения пистолета – наличие сейфа повысит шансы на положительный вердикт лицензионной комиссии.

После этого, нужно обратиться в службу, занимающуюся выдачей лицензий на оружие, с пакетом собранных документов и ждать решения. После одобрения разрешения, придется оплатить государственный сбор и забрать документ.

Перечень необходимых документов

Чтобы получить разрешение на ношение «травмата», необходимо собрать пакет соответствующих документов:

лицензия на оружие

  • ксерокопия паспорта;
  • заявление на выдачу лицензии;
  • две фотографии три на четыре;
  • медицинская справка, в которой указано, что у гражданина нет противопоказаний (физического, психологического свойства) для ношения оружия;
  • сертификат о прохождении курса правильного обращения с оружием;
  • заявление от участкового, которое доказывает наличие сейфа.

Все копии документов на ношение травматического оружия должны быть представлены вместе с их оригиналами.[ads-mob-2]

Что касается стоимости, то получение лицензии обойдется в среднем около 6000-7000 рублей:

  • медицинская справка – 1200 рублей;
  • курсы обращения с оружием – 4000-4500 рублей;
  • госпошлина – 100-200 рублей;
  • бланк лицензии – 50-100 рублей.

[attention type=green]Стоимость лицензии зависит от региона, но не должно превышать 9000 рублей.[/attention]

Ответственность

Человек, получивший лицензию, несет на себе ответственность за соблюдения всех правил применения и ношения пистолета, указанных выше.

За нарушение правил ношения и хранения травматического оружия владельцу грозит наказание, степень которого определяется общественной опасностью допущенной ошибки:

  • за нарушение норм ношения пистолета следует штраф в размере 1000-2000 рублей или лишение лицензии сроком от полугода до года;
  • за ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения следует штраф в размере 2000-6000 рублей или лишение лицензии сроком от одного до двух лет;
  • за ношение оружия в состоянии и алкогольного опьянения и несоблюдения требований сотрудников правоохранительных органов следует наказание в виде лишения лицензии на срок до трех лет.

Кто не может получить разрешение

Существует группа лиц, которые не могут получить лицензию на ношение «травмата». Это:

[ads-pc-4]

  • лица, не достигшие совершеннолетнего возраста;
  • граждане, не имеющие постоянного места жительства;
  • судимые по умышленным преступлениям лица;
  • люди, стоящие на учете в психоневрологическом диспансере;
  • лица, имеющие медицинские противопоказания (эпилепсия, наличие опухоли головного мозга, депрессия , соматические расстройства);
  • наличие более чем двух административных правонарушений за последний год.

Ношение травматического оружия без разрешения

Покупка, хранение, ношение и применение травматического оружия без специального разрешения запрещено законом (является незаконным) и налагает на гражданина уголовную ответственность.

правильное хранение оружияВ зависимости от обстоятельств происшествия и степени угрозы общественному порядку человеку может грозить:

  • штраф в размере 3000-5000 рублей;
  • лишение свободы сроком до двух лет.

Также в качестве наказания (ответственности) за ношение травматического оружия без разрешения может быть применимо в принудительном порядке несколько десятков часов общественных работ.

Практически любой законопослушный гражданин РФ при наличии всех необходимых факторов может получить лицензию на ношение травматического оружия и применять его для личной самообороны.

Несмотря на это, необходимо помнить, что наличие пистолета или револьвера требует огромной ответственности от человека – не только перед собой, но и перед законом.

https://www.youtube.com/watch?v=aNCLkSk7pHU

Как подать апелляцию на решение суда — порядок обжалования

Судебные решения, к сожалению, далеко не всегда удовлетворяют участников процесса.

Есть ли правила, как правильно подать апелляцию на решение суда, чтобы добиться желаемого результата?

Об этом читайте ниже.

В каких случаях и кем подается апелляционная жалоба?

судебное решениеУпотребляющееся в нашем обиходе слово «апелляция» происходит от лат. appellatio и обозначает обращение за помощью, жалобу.

В юридическом контексте подать апелляцию – значит обжаловать вынесенное судом решение, которое оказалось, по мнению любого участника разбирательства, не вполне справедливым, неправомерным или предвзятым.

Когда представитель одной из сторон счел, что суд не обратил должного внимания на представленные документы, фото или иные доказательства, то это обстоятельство тоже может послужить поводом к подаче жалобы.

Право на апелляцию имеют следующие лица, как физические, так и юридические (ст. 320 ГПК РФ):

  • истец, ответчик;
  • законные представители одной или другой стороны;
  • третьи лица, принимающие участие в тяжбе (органы местного самоуправления, опеки или иные гос. структуры).

Важно знать, что обжаловать путем подачи апелляции допустимо только те решения, которые еще не вступили в законную силу. Как только решение станет полномочным – таким путем бороться с правосудием за свои убеждения не выйдет. Поэтому одно из важнейших условий – соблюдение сроков обращения.[ads-mob-1]

Апелляционная инстанция заводит свое дело – новое, поэтому материалы, были присовокуплены к пакету бумаг по прошлому процессу, могут быть дополнены не только иными документальными, видео- или фотоматериалами, но и свидетельскими показаниями тех людей, которые ранее в качестве свидетелей не выступали.

[ads-pc-1]Но следует принять к сведению, что суд 2-й инстанции не примет такие материалы и новые свидетельские показания, если только автор апелляции не докажет, что ранее это все не было представлено суду 1-й инстанции по вполне объективным причинам, не зависящим от недовольного участника прошлого процесса.

В ч. 2 ст. 327.1 ГПК РФ указано, что апелляционная инстанция имеет право полностью пересмотреть весь судебный процесс 1-й инстанции от начала и до конца.

Однако такие объемные действия – не правило, а скорее – исключение, так как суд 2-й инстанции обычно рассматривает жалобу в пределах, очерченных претензиями самого жалобщика, а остальные пункты пересматриваться не будут.

Например, если в первый раз требование заключалось в возмещении материального ущерба, то теперь просить возмещения еще и морального вреда будет неправильно, и последует отказ.

Какие сведения указываются

оформление жалобыСодержание жалобы регламентируется ст. 322 ГПК РФ.

Вверху справа размещается информация о суде, куда адресуется бумага – его полное и правильное наименование, а также ФИО полностью жалобщика, подробный адрес, реквизиты для связи.

Непременно следует указать номер судебного решения, дату вынесения, каким судебным органом рассматривалось дело.

В тексте важно правильно сформулировать, что именно автор апелляции хотел бы получить, но здесь есть один нюанс: требования могут быть только теми, которые среди прочих других рассматривались судом первой инстанции – новые требования предъявлять нельзя, в этом случае получается, что меняется сама суть дела.

Формулировка требования или просьбы к суду должна быть предельно понятной, лаконичной, и соответствовать сути требования к суду предыдущей инстанции, решение касательно которой не удовлетворило истца или ответчика.

Перечислив приложения к апелляции (и те, что были предъявлены в первый раз, и новые, если они появились после первого судебного процесса), нужно обязательно указать дату и поставить подпись, жалоба без подписи не будет принята в производство.

[attention type=green]Когда от имени автора жалобы выступает его законный представитель, то следует приложить доверенность, нотариально оформленную.[/attention]

Сроки

ГПК РФС даты вынесения судом решения на обращение с апелляционной жалобой у неудовлетворенного участника суда есть 30 дней, отведенные законом.

По истечению этого срока обжаловать решение суда 1-й инстанции будет невозможно.

Ст. 327.2 ГК РФ устанавливает время для работы апелляционного суда равным 2-м месяцам (кроме случаев, когда обращаются в Верховный суд или коллегия), а Верховному суду отводится 3 месяца. Эти сроки свой начинают отсчет с даты поступления документов.

Порядок подачи

В ст. 321 ГПК РФ разъяснено, что направлять свою петицию жалобщик должен в тот же суд 1-й инстанции, который и проводил разбирательство. Если недовольный решением суда гражданин этого не знает и передаст бумаги в суд 2-й инстанции, то это пакет вернут, но не автору, а первому суду: порядок предусматривает передачу дела по апелляции именно от низшего суда к высшему, но не лично гражданами.

апелляционная жалоба на решение районного судаНа практике следует поступать таким образом: если гражданин не удовлетворен решением мирового суда, то именно туда свои бумаги он и сдает, хотя адресованы они следующей ступени – суду районному: таков процессуальный порядок.

Над районным судом следующая инстанция – суд областной и т.п.

Комплектовать свою петицию придется в количестве экземпляров, достаточном для обеспечения всех: адресату, то есть суду 2-й инстанции, каждой из сторон, другим участникам (при их наличии). Все эти комплекты передаются непосредственно судебному органу.

Но жалобу могут и отклонить, если обнаружилось одно из обстоятельств (ст. 264 ГПК РФ):

  • не указана дата, нет подписи автора документа;
  • не оплачена госпошлина;
  • пропущен срок подачи апелляции;
  • обращение исходит от лица, не наделенного правом подавать жалобу;
  • когда обращение подано на решение, которое не включено в перечень актов, подлежащих обжалованию, и др.

Отказаться от своей затеи может и сам жалобщик, в этом случае он обязан уведомить и суд, куда обращался, и всех участников. Немаловажным вопросом есть уплата госпошлины и приложение квитанции в качестве подтверждения факта оплаты к пакету всех документов по делу.[ads-mob-2]

В случаях с административным или уголовным (то есть неимущественным) характером жалоб госпошлина взимается в половинном размере, равном 150 руб. для физ. лиц и 3000 руб. для юр. лиц, если бумага подается в суд общей юрисдикции.

[ads-pc-4]Результат рассмотрения жалобы может выражаться в следующем:

  • решение суда 1-й инстанции оставят в силе;
  • полностью отменить предыдущее решение и принять новое;
  • в отношении требований, которые не рассматривались первым судом, апелляцию оставят без удовлетворения, то есть отклонят.

[attention type=green]Также участники обжалования могут прекратить тяжбу, если составят соглашение между собой, в этом случае они должны уведомить судебную инстанцию об отсутствии необходимости в разбирательстве: такой документ будет основанием для прекращения производства по делу.[/attention]

Образец апелляционной жалобы

Образец апелляционной жалобы на решение районного суда

Апелляция имеет сугубо индивидуальный характер, поэтому образец в качестве пустого бланка может служить лишь основой, канвой для заполнения своими сведениями, требованиями.

Форс мажорные обстоятельства — виды и упоминание в юридических договорах

Форс-мажором (франц. непреодолимая сила) именуют чрезвычайную ситуацию, не запланированную, не предусмотренную и находящуюся вне сферы человеческого влияния, сложившуюся в силу обстоятельств, попытка борьбы с которыми абсурдна, так как не способна изменить ход процесса.

Гражданское право не использует термин «форс мажорные обстоятельства», но упоминает «непреодолимую силу», формирующую ситуацию, в которой один из участников договора начинает непреднамеренно чинить убытки другой.

Участник договора, оказавшийся в тисках форс-мажора, на некоторое время освобождается от выполнения взятых на себя обязанностей и от ответственности за их невыполнение.

[toc]Форс мажорные обстоятельства описаны в следующих юридический документах: ГК РФ (Гражданский кодекс) стт.401 п.3, 202 п.1; НК ст.111 п.1 пп.1; Постановление Пленума ВС №7 2016/24/03 стт.8-10; ФКЗ №3 о чрезвычайном положении 2001/30/05 редакция 2016/03/07 ст.3.

Виды форс-мажорных обстоятельств

Рассмотрим, что относится к форс мажорным обстоятельствам. Характерными признаками форс-мажора принять считать:

  • непрогнозируемость;
  • внезапность;
  • неотвратимость;
  • объективная неустранимость в конкретном моменте.

В общем случае к чрезвычайным обстоятельствам относят:

[ads-pc-2]

  • природные катаклизмы;
  • техногенные и технические катастрофы;
  • экологические катастрофы;
  • вооружённые конфликты и попытку госпереворота;
  • правительственный мораторий;
  • банковский крах;
  • гибель или внезапное заболевание с угрозой жизни руководителя проекта;
  • другие.

Масштабные катастрофы технического характера и аварии не признаются форс-мажором в случае сознательного использования потенциально опасных (условно опасных) средств и методов вне зависимости от уровня НТП и длительности практического применения (Закон №2300-1 ЗПП 1992/07/02 редакция 2015/13/07 ст.14). То же относится и к коммерческим рискам.

По происхождению и характеру выделяют:

природный катаклизм

  • Юридический форс-мажор. Сюда относят государственные решения высшего уровня, социальные явления непреодолимой силы (ФЗ № 170 об атомной энергии 1995/21/11 редакция 2016/03/07 ст.54 абзац 2) и иные непредвиденные экстраординарные ситуации, оговоренные сторонами особым порядком и отражённые в тексте соглашения.
  • Объективный абсолютный форс-мажор. Обычно отличается крупномасштабностью и общеизвестностью.

Возникшая ситуация может рассматриваться как форс-мажорная, если она обладает, прежде всего, двумя определяющими признаками: чрезвычайностью по происхождению и непредотвратимостью по развитию и исходу.[ads-mob-1]

С юридической точки зрения понятия «непредвиденность» и «непрогнозируемость» различны при оценке ситуации. Непредвиденность зачастую весьма спорна, так как означает отсутствие знаний в принципе о природе случившегося и объективной возможности возникновения подобной ситуации.

Непрогнозируемость неодолимой силы очевидна: конкретного знания о месте, времени и особенностях происшествия не существует. Именно поэтому оказывается невозможным принять меры для предотвращения события и его последствий.

[attention type=green]Следует отметить, что форс-мажорной (непредотвратимой) обычно классифицируют не только саму ситуацию, вызванную воздействием непреодолимой силы, но и её последствия (неотсроченная цепная реакция).[/attention]

Международная практика форс-мажора

отражение форс-мажора в договорахВ международной практике принято разделять форс-мажорные ситуации на рукотворные и нерукотворные.

Очевидно, к нерукотворным форс-мажорам относят природные катаклизмы и стихийные разрушительные явления.

Рукотворными форс-мажорами считают чрезвычайные обстоятельства, которые подразумевают прямое/косвенное участие в них людей (вооружённые катаклизмы, военные перевороты, террористические акции, техногенные и экологические коллапсы). В отличие от российской практики, во многих странах к форс-мажорам относят забастовки, мировые и финансово-экономические кризисы, нерегулярность поставки ресурсов (газ, электричество, вода).

Два основных параметра форс-мажора – непрогнозируемость и непредотвратимость – требуют доказательств. Только тогда катаклизм будет классифицирован как форс-мажор.

В противном случае виновная сторона принимает всю меру ответственности за неисполнение контрактных обязательств и обязана компенсировать убытки второй стороне.

Нерукотворные бедствия, признанные и принимаемые во внимание во всём мире, не нуждаются в доказательной (оправдательной) базе. Тем не менее регионы, время от времени оказывающиеся под влиянием особых природных явлений, составляют договор с учётом данного обстоятельства. Сезонность определённых природных катастроф говорит в пользу их относительной предсказуемости и прогнозируемости.

наводнениеНапример, к сезонным природным катаклизмам относят:

  • сезон смерчей и ураганов на юге американского континента;
  • сезон муссонов в Индии;
  • сезон наводнений и цунами в ЮВА;
  • аномальные морозы в Якутии.

Доказательство непредсказуемости всех рукотворных чрезвычайных ситуаций может показаться нелепым, но если второй участник соглашения сможет доказать, что, как минимум, один сотрудник компании предвидел ход событий, то оперировать форс-мажором не получится, так он окажется опровергнутым.

Непредотвратимость и неразрешимость ситуации тоже не рассматриваются как объективные. В обязанности виновной стороны вменяется детальное доказательство того, что ни единый сотрудник компании был не в состоянии оказать влияние на развитие событий, а попытки предотвратить последствия обернулись неудачей.

[attention type=green]Определить в международных отношениях ситуацию как форс-мажорную уполномочена экспертная коллегия, которая оценивает образовавшуюся ситуацию со всех сторон и принимает во внимание аргументированные доказательства.[/attention]

Форс мажорные обстоятельства в договоре

юридическая консультацияУпоминание о форс-мажоре включают практически во все крупные и средние соглашения. По труднообъяснимым причинам сознательно его упускают в большинстве мелких соглашений.

Вероятно, такая непредусмотрительность объясняется недостаточностью опыта и небрежностью.

В международных соглашениях этот пункт является обязательным в теле договора.

Статья партнёрской договорённости об исключительных обстоятельствах содержит следующую информацию:

  • какие обстоятельства признаются партнёрами форс-мажорными (по проявлениям и характеристикам);
  • подробный перечень форс-мажорных обстоятельств;
  • сроки взаимного уведомления о наступлении чрезвычайных событий, последствия игнорирования данного пункта (ЧС не признаётся форс-мажором);
  • допустимая продолжительность форс-мажора в днях (обычно от 15 до 90 дней, по международным договорам в среднем 50 суток), после чего допускается расторжение соглашения;
  • сколько дней форс-мажор будут считать временным, основание для признания его постоянным или условно-постоянным;
  • недопустимость востребования убытков по форс-мажору;
  • варианты доказательства форс-мажора;
  • права/обязанности участников договора при разворачивании ситуации;
  • действия после расторжения договора;
  • действия на случай неподтверждения факта форс мажорных обстоятельств.

Очень часто предприниматели и бизнесмены включают в форс-мажорный перечень строку об изменения национального законодательства.

[attention type=green]«Форс-мажорный» параграф вводят в тело договора (обычно последний) или оформляют приложением. В последнем случае непременно указывают срок действия приложения.[/attention]

Примерные формулировки пункта договора о форс-мажоре

Пример 1

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, находящимися за пределами влияния сторон.

[ads-pc-4]А именно:

  • стихийные бедствия, эпидемии, пожары, аварии на транспорте и другие обстоятельства;
  • издание нормативных актов запретительного характера государственными органами или органами местного самоуправления.

9.2. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1. настоящего договора будут продолжаться свыше 3 месяцев, то любая из сторон может расторгнуть настоящий договор без возмещения другой стороне возможных убытков.

Пример 2

ФОРС-МАЖОР

1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

2. Форс-мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия.[ads-mob-2]

3. При этом срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно в письменной форме, известит другую Сторону. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 3 месяцев, Исполнитель вправе расторгнуть Договор полностью или частично без обязанности по возмещению возможных убытков (в том числе расходов) Заказчика.

Как получить лицензию на травматическое оружие — перечень документов

В наше неспокойное время многие задумываются о повышении мер собственной самообороны.

И если официально обладать огнестрельным оружием позволено единицам, то травматические средства самозащиты оформить проще.

Сегодня мы расскажем именно о том, как получить лицензию на травматическое оружие.

Оно предназначено не для целей охоты, а в силу необходимости обеспечения личной безопасности от злоумышленников.

Типы оружия могут быть разными (винтовки, револьверы, карабины и т.д.). Но все равно потребуется разрешение, или иными словами, лицензия. Как получить (оформить) лицензию на ношение травматического оружия, читайте ниже.

Перечень документов

[ads-pc-2]Итак, понятно, что право на ношение «травматики» дается не просто так.

Для этого нужно соблюсти определенные формальности и собрать пакет требуемых документов.

Прежде всего, в их число входит паспорт.

Затем понадобится медицинское заключение от группы врачей, в которую обязательно входят психиатр, офтальмолог, нарколог и другие специалисты.

Желательно сразу найти подходящую для себя клинику со всем штатом необходимого персонала. Так не придется посещать узкопрофильных врачей, расположенных в разных местах.[ads-mob-1]

Далее понадобятся фотографии размером 3 х 4 сантиметра (одна из расчета на каждый «ствол»). Желательно, чтобы они соответствовали нынешнему внешнему виду и возрасту. Необходим также и документ о прохождении курсов по владению травматическим оружием. На них мы подробнее остановимся чуть дальше.

Для того чтобы пользоваться травматическим оружием необходимо создать условия для его надлежащего хранения. В частности, следует приобрести сейф, размер которого можно выбрать исходя из типа, количества и размера оружия. В подтверждение того, что дома может находиться оружие, участковый выдает свое заключение или пишет рапорт. Один из этих документов также нужен для получения разрешения.

[attention type=green]Кроме того, за выдачу разрешения нужно будет заплатить госпошлину. Ее размер зависит от вида травматического оружия. Конкретную сумму и реквизиты для оплаты можно уточнить в местном отделении полиции.[/attention]

Куда обращаться?

медицинское освидетельствованиеГде получить лицензию на травматическое оружие? Весь процесс по оформлению разрешения нужно начинать с прохождения медицинской комиссии.

Для этого нужно подойти в свою поликлинику или любой другой медицинский центр, имеющий право выдавать справки по установленной форме.

Когда разрешение от медиков получено, следует записаться на курсы по обращению с оружием. Данные о ближайших преподавательских учреждениях можно найти в интернете или уточнить у участкового.

Следует быть готовым к тому, что за обучение придется внести определенную плату. Ее размер и порядок внесения должны быть оговорены заранее.

После успешного прохождения курсов и сдачи экзамена можно подавать документы для получения самого разрешения. Для этого следует обратиться в лицензионно-разрешительный отдел (ЛРО), работающий в структуре большинства районных ОВД.

Можно ли получить разрешение быстро?

обращение в ЛРОПрактика говорит о том, что стандартная процедура получения разрешения на травматический пистолет может занять 3 месяца, включая медосмотр, посещение всех необходимых курсов р рассмотрение документов в ЛРО.

Но существует один способ ускорить процесс. Для этого нужно прибегнуть к помощи специализированных фирм, оказывающих на законной основе услуги по получению лицензии.

Тогда специалисты возьмут на себя все заботы, связанные с оформлением документов.

Стоит при этом помнить о том, что попытка обойти закон и желание получить разрешение окольными путями чреваты административной или даже уголовной ответственностью.

[attention type=yellow]Не стоит также принимать предложения по травматическим винтовкам, пистолетам и т.д., размещаемые в интернете. Покупка травматических средств таким способом также чревата проблемами с законом.[/attention]

Возможно ли продление лицензии?

разрешение на ношение оружияКак правило, разрешение на ношение травматического оружия выдается на 5 лет. Однако срок его действия может быть продлен на такой же период времени.

При этом процесс пролонгации во многом схож с процедурой первоначального получения разрешения.

Так, нужно снова прийти в ЛРО и написать заявление по поводу продления разрешения.

Необходимо это сделать не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия документа. При этом следует позаботиться об оформлении свежей медицинской справки и актуальной фотографии. Точно также участковый должен снова прийти к вам домой и проверить условия хранения оружия.

При продлении разрешения не исключено повторное прохождение экзамена на знакомство с оружием.

Все материалы по изменению срока действия лицензии рассматриваются в ЛРО в рамках десятидневного срока. При успешном решении вопроса разрешение на оружие продлевается еще на 5 лет.

[attention type=green]Следует добавить, что по описанной выше процедуре переоформлять документы в отношении оружия можно неограниченное число раз.[/attention]

Как получить разрешение на травматическое оружие

обучение владению оружиемЕще раз напомним основной алгоритм действий. Первым шагом на пути к получению разрешения является прохождение медкомиссии.

Это обязательное условие и его нельзя избежать. Нужно быть готовым к прохождению осмотра у ряда врачей, после чего выдается итоговая справка установленного образца.

Дальше следует пройти необходимые обучающие мероприятия в части обращения с оружием.

В ходе них до сведения слушателей будут не только доведены правила использования всей травматической техники, но и все законодательные предписания в части хранения и обращения с собственным средством самозащиты.

Естественно, что разрешение при наличии оружия всегда рекомендуется держать при себе. В противном случае вряд ли удастся избежать проблем с сотрудниками полиции.

После соблюдения всех формальностей и сбора необходимых документов можно смело обращаться в ЛРО за получением лицензии. Она оформляется за 10 дней. В случае ее получения можно уже обращаться в специальный оружейный магазин за оформлением покупки.

Кто не сможет получить разрешение

Для использования травматического оружия существует целый ряд ограничений. Во-первых, лицензию на него смогут получить граждане, не достигшие совершеннолетия. Поэтому, если вам не исполнилось 18 лет, то вопрос о травматике придется отложить на соответствующий период.

[ads-pc-3]Не могут получить лицензию и люди, которым врачи дали отрицательное заключение относительно состояния физического или психического здоровья.

То же самое касается и тех сограждан, которые не прошли предварительные курсы по владению оружием и не сдали успешно экзамен после их окончания.

Следующий блок ограничений составляют лица, имевшие проблемы с уголовным преследованием. В него включены как лишение свободы и другие действующие виды уголовного наказания, так и не погашенная ранее судимость за совершенные ранее преступления.[ads-mob-2]

Если нет подходящих условий для хранения оружия (что подтвердит участковый в собственном рапорте), то в выдаче разрешения также наверняка будет отказано.

Нужно также учесть, что отказано в получении травматического оружия может быть и тогда, когда автор заявления периодически привлекался к административной ответственности за нарушение установленного общественного порядка (мелкое хулиганство, регулярное появление в нетрезвом состоянии и т.д.). При этом двух установленных в течение года нарушений будет вполне достаточно для отказа в выдаче разрешения.

https://www.youtube.com/watch?v=X9iAWb1GMFs

Криминалистическая экспертиза автомобиля — для чего нужна и кем проводится?

Узнав, что любимому детищу автолюбителя назначается криминалистическая экспертиза автомобиля, водители не всегда согласны с таким решением сотрудников дорожных служб.

Зачем и в каких случаях такое обследование транспортного средства требуется?

Когда необходима экспертиза?

Криминалистическая экспертиза автомобиля в ГИБДД – не такое уж и редкое исследование. Услышав такой вердикт от сотрудника ГИБДД во время эксплуатации машины, владельцы транспортных средств не понимают, чем вызвано такое пристальное внимание, ведь машина ни в каком криминальном преступлении не замечена.

Подобное исследование требуется по отношению к автомобилю, когда:

[ads-pc-2]

  • проводится перерегистрация;
  • во время техосмотра или при проверке на посту ДПС сотрудники соответствующих органов не могут разобрать несколько цифр на номерах кузова, двигателя или иных элементов;
  • по постановлению приставов;
  • выбирается автомашина (бывшая в употреблении) для оформления права собственности;
  • по предписанию суда;
  • при «растаможке» ввозимого в страну средства передвижения.

Криминалистическая экспертиза авто назначается, чтобы убедиться, что данное транспортное средство не было угнано, собрано из разбитых авто, и пр., после чего номера «перебивались» под имеющиеся документы. Экспертиза поможет установить, не покупается ли машина, на которую был наложен арест, или находящаяся в залоге.[ads-mob-1]

Проводить подобное исследование авто имеет право не каждый, а только дипломированный специалист с образованием, полученным в ВУЗе, подчиненном системе МВД, состоящий на службе в государственном или частном предприятии, сертифицированном как экспертно-криминалистическая служба.

Не стоит обвинять работников ГИБДД в целенаправленно организованной проверочной акции с целью загрузки экспертного центра, подведомственного тем же органам.

Сотрудники ГАИ и ГИБДД постоянно имеют дело с угнанными, ворованными, привезенными незаконно из-за границы машинами с подделанными бумагами или набитыми поверх оригинальных номерами, и малейшее подозрение стремятся развеять при помощи профессионалов.

Что включает криминалистическая экспертиза?

Криминалистическая экспертиза – комплексный подход, включающий как документальные, так и инструментальные сверки. Подобная экспертиза состоит не только в проверке истинности номеров деталей, узлов, специалисты еще работают с документацией, осуществляя проверки таких видов:

проверка авто экспертом

  • на подлинность регистрационных документов;
  • на участие в авариях (если все происходило официально);
  • по базам ГИБДД, ГКТ, Интерпола;
  • на криминал, то есть на участие в противоправных действиях с участием автотранспорта, и на угон;
  • на залог при оформлении кредита, и пр.

Само собой, тщательно ведется сверка всех номеров – на двигателе, кузове и др., с номерами, которые фигурируют в документах. Важно также исключить переделку машины, специалист при этом обращает внимание на наличие следов приварки узлов, не заводских соединений, перебивки номеров.

В стационарных условиях осуществить проверки проще, особенно, когда применяются специальные средства. Исследуют также лакокрасочное покрытие на подлинность состава, толщину, наличие восстановления в отдельных местах.

К особым инструментам криминалистов относят:

  • фотоаппарат;
  • различные подсветки;
  • накопители информации;
  • специальное досмотровое зеркало, крепящееся к штанге (дающее возможность исследовать труднодоступные места, где есть номера).

Каждому авто присваивается личный уникальный код, называемый VIN – кодом. Это особая маркировка производителя.

VIN-код автомобиляВот как раз этот код и «прогоняют» по таким базам:

  • учета владельцев;
  • машин, находящихся в угоне или в розыске;
  • есть ли вообще в информационных базах ГАИ.

[attention type=green]В случае, когда авто снято с учета, проверяют старые государственные или транзитные номера. Бывает, что сверки только ВИН-кода недостаточно, иногда эта комбинация совпадает, а номера рамы, например, или двигателя – нет.

Результатом проверки является специальная бумага – акт об исследовании маркировочных обозначений транспортного средства.[/attention]

Где проводится проверка?

проверка машины в частной компанииПроверка может быть проведена экспертно-криминалистическим центром УВД, а также может этим заниматься и частная экспертная служба.

К государственному эксперту-криминалисту попасть непросто, поэтому, чтобы сэкономить время, можно воспользоваться услугами частного специалиста, главное, чтобы он имел должный уровень аккредитации.

В акте о проведенном исследовании специалист указывает свою фамилию, тем самым отвечая за правильность своих заключений.

[attention type=green]Проверка может состояться и на выезде – современные технические средства помогут в условиях вне стационара произвести качественные исследования.[/attention]

Необходимость экспертизы

Разумный человек не станет отрицать, что перед оформлением на себя подержанного автомобиля лучше всего подстраховаться, чтобы не заплатить немалые деньги за машину, которая:

проверка машины на предмет угона

  • была угнана;
  • замешана в уголовном преступлении;
  • фигурирует в кредитной истории;
  • собрана из разрозненных запчастей разбитых автомобилей;
  • находится в розыске, и не только в РФ, а и за рубежом, и пр.

Если купля-продажа окажется незаконной, то человек попросту потеряет свои кровные денежки, пользоваться автомобилем он уже не сможет. Поэтому стоит заказать криминалистическую экспертизу автомобиля перед покупкой и убедиться, что сделка «чистая».

Может оказаться, что некоторые цифры на двигателе или кузове действительно неразличимы, но только опытный эксперт разберется, имело ли место чье-то вмешательство, или цифры неразличимы вследствие поражения металла ржавчиной.

Во всяком случае, это будет документально зафиксировано, и покупку разрешат зарегистрировать и поставить на учет, то есть сможет беспрепятственно пользоваться своей машиной.

[attention type=yellow]Авто, у которого обнаружатся нестыковки номеров, поддельные бумаги, причастность к криминальным историям и пр., будут арестованы.[/attention]

Сроки проведения

Сроки колеблются от загруженности экспертов, и могут составлять от 1-го мес. до 2-х мес. Эксперты при ГИБДД будут работать дольше, так как услуга относится к довольно востребованным. Частная экспертная компания сумеет справиться быстрее, но по более дорогой стоимости.[ads-mob-2]

Стоимость

Цена криминалистической экспертизы автомобиля в ГИБДД зависит от состава операций, которые предстоит выполнить специалистам по автомобилям. Например, так выглядит приблизительный стоимостной уровень экспертных услуг:

[ads-pc-4]

  • проверка подлинности ВИН-кода – 3 тыс. руб.;
  • установление истинного автопробега, восстановление всей истории техобслуживания – 3 – 4 тыс. руб.;
  • экспертиза бумаг продавца на несанкционированные изменения – 2 тыс. руб.;
  • восстановление всей истории транспортного средства (угоны, ДТП, штрафы, аресты);
  • оформление диагностической карты – 2,5 тыс. руб.

Полный пакет исследований может стоить автолюбителю от 10 до 25 тыс. руб.

Наверное, есть смысл заплатить 20 тыс. руб. и узнать, что именно этот автомобиль не стоит оформлять в личное владение, чем потом, в процессе эксплуатации, откроется вся правда, и автолюбитель останется без истраченных денег и без авто.

Досудебный порядок урегулирования спора — порядок процедуры

Нарушения тех или иных гражданских прав не столь уж редкое явление.

Улаживание вопроса без судебного разбирательства широко распространено и практикуется как юридическими лицами, так и гражданами.

Досудебный порядок урегулирования спора предложен законодательством и в целом ряде случаев является обязательным (ГПК стт.131, 132, 135; АПК ст.4 п.5).

Проигнорировав эту относительно мирную ступень разрешения конфликта, участники разбирательства столкнутся с отказом в суде (АПК ст.148 п.1 пп.2; ГПК ст.135 п.1 пп.1).

Не имеет значения, как отнесётся вторая сторона конфликта к выдвинутой претензии. Сам факт, что попытка была предпринята, позволяет рассчитывать на благосклонность судей и увеличивает шанс на удовлетворение иска.

Виды досудебного урегулирования споров

[ads-pc-2]Обязательность досудебного улаживания подавляющего большинства гражданских споров (за некоторым исключением) введена ФЗ №47 2016/02/03 редакция 2016/23/06 ст.1 п.1б.

Таким образом, процедура досудебного урегулирование спора в гражданском процессе может носить характер:

  • принудительный (он же узаконенный);
  • добровольный.

Учитывая вероятные пути урегулирования конфликта, закреплённые правовыми актами и/или положениями договора, можно выделить:

  • претензионное урегулирование;
  • договорное урегулирование.

При составлении и подписании исходного договора стороны нередко прописывают вариант(ы) разрешения спорных ситуаций, которые возникают в процессе сотрудничества.[ads-mob-1]

Не всегда ситуация спровоцирована умышленными действиями или бездействием партнёра, а потому участники заранее пресекают развитие конфликта уведомлениями, перепиской и за столом переговоров. Подобный пункт договора указывает на добросовестность и прозорливость партнёров, намеренных не доводить дело до разборок в зале судебных заседаний.

улаживание конфликта без судаС уведомления/предупреждения партнёра о произошедших нарушениях и ущемлении прав должен начинаться процесс исправления-примирения.

По факту игнорирования предупредительного послания «обиженная сторона» осуществляет действия, предписанные законом.

Документы в подтверждение предпринятой попытки урегулировать вопрос без вмешательства суда должны быть приложены к исковому заявлению (ГПК стт.131, 132; АПК стт.125, 126). В противном случае иску не будет дан ход или же рассмотрение не состоится.

Специальными федеральными законами, профессиональными уставами и кодексами устанавливаются сроки и последовательность внесудебного улаживания отношений, не допуская переноса дела в зал заседаний (ГК стт. 797, 621, 684, 716, 452, 284-286; НК ст.104; ВК стт.124-126; УЖДТ ст.120; Постановление Пленума ВАС №30 2005/06/10; Закон о связи ст.55; Приказ МПС №42 2003/18/06; Письмо ВАС №С5-7/УЗ-886 2003/05/08).

Что такое досудебная претензия и как она составляется?

составление претензииРассмотрим, что такое досудебный претензионный порядок урегулирования споров.

Претензия, или требование, является основным пунктом порядка досудебного урегулирования возникшего спора.

Претензия составляется письменно пострадавшей стороной и выражает требование принять меры к устранению выявленных нарушений.

Претензионное разрешение вопроса предполагает ряд шагов, включая компенсационные выплаты, которые должны восстановить справедливость, покрыть ущерб и устроить обе стороны конфликта. Досудебные меры претензионного или иного порядка считают успешными, если удалось достичь соглашения без судебного вмешательства.

Претензия не имеет стандартной формы, но обязательно должна содержать:

  • наименование адресата – в шапке (если претензия предъявляется юрлицу, то адресатом выступает руководитель организации);
  • ФИО и контактные данные обратившегося;
  • суть претензии с указанием случившихся последствий невыполнения обязательств виновной стороной;
  • требования ущемлённого лица с ссылкой на статьи законодательства и/или пункты договора;
  • предложения по урегулированию конфликта;
  • сумма компенсации с приведением расчётов;
  • список документов в подтверждение обоснованности и объективности выдвигаемых требований;
  • число и роспись с расшифровкой.

Претензию формируют в двух экземплярах, один из которых отсылается заказным отправлением с уведомлением о вручении, а второй сохраняется в доказательство предпринятых мер при подаче заявления в суд.

Время реакции на претензию определено целым рядом федеральных законов (АПК, КАС, НК, ГК, ФЗ №№212, 311, 129, 40, 18, 259, 87, 176 и др., ЖК и СК) и разнится от 5 дней (услуги связи и ОСАГО) до 1 месяца. По умолчанию ожидание ответа лимитировано 1 месяцем. При отсутствии положительной динамики в течение 30 дней имеются все основания для обращения в суд (ФЗ №47; АПК ст.4).

[attention type=green]Законами установлены рекомендательные сроки для рассмотрения претензий, если время реакции не прописано в претензии.

Указание срока в письменном требовании должно базироваться на разумном расчёте количества дней к исполнению (к примеру, адресат, как минимум, должен получить послание, что напрямую зависит от «скорострельности» Почты России).[/attention]

Когда возможно досудебное урегулирование споров?

решение конфликтовДаже законодательная обязательность (ФЗ №47 редакция 2016/23/06) досудебного урегулирования конфликта не является гарантом успеха проводимых процедур: выход дела на претензионный этап, как правило, сопровождается всплеском эмоций с вытекающими последствиями.

Это приводит к тому, что одна из сторон категорически не желает мирного урегулирования (30 дней отводит закон на возобладание здравого смысла).

Нередко для достижения соглашения требуется вмешательство адвоката(ов), благодаря чему удается сохранить мир между сторонами, услышать речи и оправдания и избежать судебных разборок.

Споры поддаются урегулированию без вмешательства суда, если стороны сознательно включили подобный пункт в тело исходного договора о сотрудничестве. Более того, обычно договорная процедура урегулирования конфликта предусматривает определённый регламент внесудебного улаживания проблем, восстановления прав и обязанностей, что приводит к обоюдному удовлетворению.

Преимущества процедуры

Урегулирование конфликтной ситуации без стороннего судебного вмешательства имеет несомненные преимущества:

  1. Относительное быстрое разрешение вопроса. Исходя из того, что ожидаемая ответная реакция на выставленную претензию ограничена 30 днями, а судебные разборки могут длиться годами, преимущество цивилизованного урегулирования не обсуждается.
  2. Процесс экономически выгоден обеим сторонам. Траты, связанные с подачей заявления в судебную инстанцию (пошлина, копирование бумаг, юридические услуги и пр.), исключаются за ненадобностью.
  3. Отсутствие нервной и ответственной работы по составлению иска. Малейшее отклонение от требований или упущение деталей в исковом заявлении приведёт к тому, что ему не будет дан ход. Использование же профессиональной помощи приведёт к дополнительным издержкам.
  4. Досудебное урегулирование позволяет «сохранить лицо» сторонам спора, убедиться в порядочности и профессионализме друг друга и рассматривать возможность продолжения деловых отношений. Досудебное улаживание спора приводит к соглашению, устраивающему обе стороны.

[attention type=green]Даже если попытка досудебного урегулирования обернётся неудачей, сам факт её использования является аргументом в пользу истца.[/attention]

Какие этапы включает урегулирование споров в досудебном порядке?

На основе анализа ситуации и по факту нарушения прав пострадавшая сторона уведомляет о происшедшем партнёра (если имеется договор с включенным в него пунктом урегулирования конфликта) или сразу направляет претензию с изложением сути дела и выставленными требованиями. В некоторых случаях не лишним будет отправить копии претензии по всем адресам, которые известны.

[ads-pc-4]При положительном решении в ответе указывается сумма, признанная нарушителем, даты и номера платёжных документов и пр.

Возможно предложение альтернативных вариантов разрешения конфликта.

При отрицательном решении указывают мотивы отказа со ссылкой на статьи закона, а также доказательства обоснованности отказа.

Конкретные документы прилагаются как к претензии, так и к ответному письму. Оба письма подлежат заказной уведомительной пересылке почтой.[ads-mob-2]

В случае частичного признания претензий сторонам спора предстоит встреча за столом переговоров, если переписка не приносит удовлетворения либо ведёт к патовой ситуации.

В случае невозможности достичь соглашения готовится пакет документов для суда.

Досудебное урегулирование спора при любых обстоятельствах окажется правильным шагом – даже если в конкретном деле того не требует законодательство. В случае категорического отказа контрагента или его нежелания мирного урегулировать вопрос суду будут представлены неоспоримые доказательства предпринятых истцом попыток разрешения спорной ситуации.

Фальсификация доказательств по гражданскому делу

Гражданское судопроизводство – один из главных инструментов защиты прав для россиян.

Рассмотрению в рамках данной ветви судебной власти подлежит очень широкий круг вопросов, доказательством тому являются статистические данные: к примеру, в 2014 году в России было рассмотрено более 12 млн гражданских дел, и с каждым годом эта цифра только растет.

Данный факт можно было бы назвать положительной тенденций – растет правовая грамотность населения, вера в законные методы решения споров, однако в данной сфере есть и немало проблем, одна из которых – фальсификация доказательств по гражданскому делу.

В статье рассмотрен алгоритм действия для тех, кто столкнулся с нечестными действиями в рамках гражданского судопроизводства, а также даны ответы на самые актуальные и часто задаваемые вопросы по данной теме.

Каким образом можно обнаружить и проверить подлог?

Фальсификация доказательств – это намеренное искажение фактов с целью повлиять на исход судебного дела.

[ads-pc-2]Чаще всего приходится сталкиваться со следующими видами правонарушения:

  • подделка подписей;
  • искажение/допечатка текстов;
  • изменение состава документа – изъятие/добавление листов;
  • подделка документов и т.д.

При этом нужно отличать фальсификацию – умышленное действие – от предоставления ошибочных доказательств без цели обмануть компетентные органы. Если у одной из сторон судопроизводства есть сомнения в подлинности доказательств, она может попытаться обнаружить подлог следующими способами:

  • сравнение данных из разных источников – к примеру, сопоставление данных в справке с информацией в архиве/базе данных учреждения, в котором она выдана;
  • опрос лиц, ответственных за составление документов, предъявленных в суде (при этом нужно понимать, что данные лица могут быть в сговоре с участниками судебного процесса);
  • сравнение подписей в доказательствах с образцами подписи ответственного за составление документа лица, в достоверности которых нет сомнений;
  • привлечение для проведения экспертизы специалистов.

Чаще всего встречается два вида фальсификации – подделка всего документа и внесение в документ ложной записи. Первый обнаружить намного проще, для этого обычно достаточно экспертизы. Во втором случае процесс доказательства наличия фальсификации может быть более затруднительным в следствие того, что в составлении подлога участвовало несколько лиц.

К примеру, выдача сотрудником больницы медицинской справки с искаженными фактами, будет расценена судом как соучастие в преступлении. Особенно большими проблемами грозит подлог для сотрудников государственных учреждений.

Шаги, необходимые для признания судом факта фальсификации

судебное делоКак быть стороне, которая сомневается в истинности представленных в суде доказательств?

Если суд не замечает подлога, а у участника процесса есть обоснованные сомнения в подлинности документов, то можно использовать один из следующих вариантов:

  • Заявление, поданное в ходе судебного процесса. Оно может быть оформлено в письменном виде, однако это не обязательно – устного ходатайства будет достаточно (главное, убедиться, что информация о заявлении занесена в протокол заседания).
  • Подача заявления непосредственно в органы полиции по месту нахождения судебного органа, рассматривающего гражданское дело.

Стоит отметить, что первый способ является более предпочтительным, так как он предусмотрен в административном и гражданском законодательстве РФ. Однако бывают случаи, когда суды отказываются рассматривать вопрос о наличии фальсификации, в данном случае целесообразно обратиться в полицию.

После получения заявления, суд должен назначить экспертизу, которая определит наличие подлога. Чаще всего это почерковедческая или судебно-техническая экспертиза. Первая, — призвана определить подлинность подписей на документе; вторая, предназначена для определения давности, способа составления документа, единства имеющегося в нем текста.

Кроме того, экспертиза может включать в себя оба перечисленных действия, в таком случае она является комплексной.

[attention type=yellow]Заявление о фальсификации нужно подать как можно раньше – иначе есть риск того, что суд вынесет решение, основываясь на ложных данных, при этом рассмотрение вопроса о наличии подлога значительно затруднится и затянется.[/attention]

Меры наказания за фальсификацию

Подлог в рамках гражданского дела является уголовно наказуемым преступлением. Впервые норма, предусматривающая уголовную ответственность за подобные нарушения, появилась в редакции Уголовного Кодекса 1996 года. Значительным недостатком нормативного акта является то, что он не содержит в себе ни определение понятия «фальсификация», ни виды данного правонарушения.[ads-mob-1]

Однако это не является препятствием для осуществления правосудия, поэтому если суд докажет причастность либо лица, являющегося участником процесса, либо его представителя в подтасовке доказательств, подделке документов, подписей и т.д., то данное нарушение повлечет за собой уголовное наказание.

Меры наказания за подлог могут представлять собой (ст. 303 Уголовного Кодекса РФ):

наказание за подлог

  • штраф от 100,000 до 300,000 рублей (либо эквивалентно доходам правонарушителя за период от 1 до 2 лет);
  • назначение обязательных работ (максимум 480 часов);
  • назначение исправительных работ (максимум на 2 года);
  • арест (максимум до 4 месяцев).

[attention type=green]Учитывая, что гражданские дела чаще всего влекут за собой намного меньшую ответственность, выгода от фальсификации не может быть соизмерима с указанным перечнем наказаний.[/attention]

Образец заявления о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации доказательства по гражданскому делу

Заявление о фальсификации доказательств по гражданскому делу — образец

Независимо от того, в суд подается заявление или в органы полиции, — порядок его заполнения выглядит следующим образом:

  • В правом верхнем углу листа указывается наименование учреждения, в которое подается заявление – судебный орган или название участка полиции; здесь же нужно указать его адрес.
  • Далее вписывается информация о заявителе: Ф.И.О., дата рождения, адрес, контактные данные. Если заявитель представляет организацию или является индивидуальным предпринимателем, нужно указать наименование, ИНН и ОГРН, а также указанную выше информацию о представителе (Ф.И.О. и др.).
  • В этом же блоке можно указать номер дела и список лиц, участвующих в нем. Однако данная часть является опциональной, поэтому подобную информацию можно указывать непосредственно в тексте заявление.
  • Далее посередине листа указывается название документа – «Заявление о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу».
  • Следующий этап – самый важный. Нужно подробно указать суть правонарушения, начиная от процесса обращения истца в судебные органы, и заканчивая обоснованием того, почему те или иные доказательства являются сфальсифицированными. Нужно также указывать, на какие статьи Уголовного Кодекса опирается заявление, какие именно документы содержат подлог, какие визуальные или логические признаки на это указывают.
  • После изложения всех обстоятельств, вписывается просьба: «на основании изложенного возбудить уголовное дело и провести те или иные действия по факту фальсификации» (к примеру, изъять доказательства, провести экспертизу и т.д.).
  • Завершают заявление перечнем приложений (если применимо), датой, подписью заявителя и ее расшифровкой.

Если заявление подается в ходе судебного процесса, необходимо составить 2 экземпляра: один остается в суде, другой у заявителя, причем на нем обязательно должен быть штамп судебной канцелярии.[ads-mob-2]

[ads-pc-3]Таким образом, фальсификация доказательств является серьезным правонарушением, которое не только легко раскрывается, но и влечет за собой тяжелые финансовые (и не только) последствия для нарушителя.

Многие участники гражданских процессов даже не подозревают о возможности защитить права на честное правосудие в полиции, хотя зачастую единственное, что требуется от пострадавшей в результате подлога стороны – это заявление в компетентные органы.

Однако тенденция роста правовой грамотности оставляет надежду, что случаев фальсификации доказательств с каждым годом будет становиться все меньше и меньше.

Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном процессе

Двусторонняя досудебная договорённость защиты и обвинения, закрепляющая меру ответственности подследственного в ходе рассмотрения дела и определяющая последствия, вытекающие из его действий, в виде смягчения приговора (ФЗ №141 2009/29/06) именуется досудебным соглашением о сотрудничестве в уголовном процессе.

Инициировать договорённость должен сам подозреваемый на начальном этапе следствия (предъявление обвинения или открытие дела) – по завершении предварительного расследования выражать желание сотрудничать со следствием будет поздно (УПК ст.5 п.61).

Оправданность и пристойность сделки с законом определяется характером преступления и категорией возбуждаемого дела, но обнаруживается только в ходе следствия.

Что говорит закон?

Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве возможно, но не обязательно (УПК ст.317.1 п.2). Права гражданина, попавшего в поле зрения правоохранительных органов и вошедшего в конфликт законом, включая право на защиту и заявление о добровольном сотрудничестве, разъясняются ему адвокатом или следователем (Конституция ст.48; УПК ст.16, ст.11 п.1).

[ads-pc-2]Объявление желания сотрудничать со следствием с указанием действий, которые готов совершить гражданин для упрощения и повышения качества следственных мероприятий, в письменном изложении подаётся на имя прокурора, но попадает к нему через следователя (УПК стт.317.1-317.3).

Таким образом, отказ в заключении сделки может случиться как на этапе следователя, так и на этапе прокурора.[ads-mob-1]

Обжалование отказа в Следственный комитет (ФЗ №403 2010/28/12; УПК ст.39) или Прокуратуру может быть подано самим заявителем, его адвокатом или следователем (Приказ Генпрокуратуры №107 2010/15/03; УПК ст.317.2).

Договор о сотрудничестве со следствием возможен при наличии следующих условий:

  • объявлено о подозрении или предъявлено обвинение;
  • заявление о сотрудничестве со следствием сделано добровольно;
  • следственные органы действительно нуждаются в помощи подозреваемого/обвиняемого.

Договорённость о сотрудничестве на этапе расследования составляется прокурором (в случае удовлетворения ходатайства) и визируется тремя участниками сделки (заявителем, защитником и обвинителем).

Прокурор же детально разъясняет обвиняемому/подозреваемому все тонкости заключения и подписания документа и потенциальные послабления при вынесении приговора, на которые он может рассчитывать (УПК гл.40.1).

Содержание соглашения о сотрудничестве

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве — образец

составление документаПомимо стандартных обязательных пунктов любого юридического документа, как то время и место подписания, сведения, идентифицирующие участников сделки, в типовом досудебном соглашении обязательно содержится информация, без которой подобная договорённость не может существовать вообще, ибо она нецелесообразна и бессмысленна:

  • развёрнутое описание преступления: кто, где, как, когда, с кем и что сделал;
  • инкриминируемая статья за содеянное;
  • обязательства, которые фигурант добровольно на себя возлагает, перечисление действий, которые он готов совершить в интересах правосудия;
  • снисхождение суда, которое ожидаемо в конечном итоге при вынесении приговора (УК ст.62, пп.2, 4).

При этом никаких гарантий смягчения приговора нет и быть не может: окончательное заключение (приговор) выносится судом, который может расценить любые показания как ложные, отличные от действительности или искажающие картину (УК ст.63.1).

[attention type=yellow]Факт, что введение в заблуждение было, к примеру, не умышленным, а основанным на специфике человеческой памяти, что привело к неточности или неосторожному высказыванию, законом в расчёт не принимается.[/attention]

Сделка с правосудием

договор с правосудиемДосудебное соглашение о сотрудничестве обвиняемого и следствия мало похоже на «соглашение» как таковое и узаконивает, скорее, согласованное «взаимодействие», но никак не сотрудничество.

Это попросту сделка с правосудием, ибо цели, преследуемые участниками (сторонами) договорённости, сильно разнятся и нигде не пересекаются.

Цель обвиняемого – смягчить наказание, «переиграть» статью или, как минимум, «скостить» себе срок. Выгода его от сделки иллюзорна, но присутствует: перспективы проясняются, даже появляется надежда получить «условно» либо избежать наказания вообще. Риск при заключении соглашения непомерно велик:

  • срок он будет отбывать на общих основаниях, где никакой защиты не будет обеспечено (ведь он мог «сдать» авторитетов, крупных неуловимых фигурантов по другим делам и пр.);
  • если прокурор откажет в ходатайстве, получится, что он, полностью приняв вину, «сдал себя с потрохами» и теперь не нуждается в защите.

Цель следствия, прокуратуры и суда очевидна – получить максимум сведений, включая нераскрытые преступления и те, о которых не было известно. При этом фактически ничего не делать и не рисковать жизнью, служебным положением. С этой стороны налицо серьёзная экономия времени, средств и ответственности, так как необходимость в тщательном разбирательстве и дознании отпадает.

Состязательный аспект в ходе судебного процесса вызывает недоумение: о каком состязании обвинения и защиты может идти речь, если стороны обо всём договорились заранее?

Порядок заключения

Уголовный кодекс РФС началом уголовного дела, когда в нём появляются подозреваемые и обвиняемые в преступлении, любой из фигурантов волен инициировать соглашение о сотрудничестве и оказании содействия следствию.

Порядок заключения соглашения о сотрудничестве в уголовном процессе следующий:

  1. Защитник или, за неимением такового на начальном этапе уголовного преследования, следователь рассказывает гражданину о возможности получить некоторые «поблажки» в обмен на оказание определённого рода «услуг» следствию, что может быть оформлено официальным документом. Заявление может быть подано на имя прокурора в любой момент предварительного расследования.
  2. Фигурант дела подаёт прошение прокурору о заключении сделки. Заявление оформляется письменно и заверяется адвокатом или следователем. Если ходатайство подписывает адвокат, то бумага поступает к следователю (промежуточный этап на пути заявления к прокурору).
  3. В 3-дневный срок сотрудник следственного отдела принимает решение: принять или отказать. Решение принимается, исходя из интересов следствия и целесообразности сделки. Дав «добро», следователь составляет своё ходатайство ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве к прокурору, которое приобщается к исходящему заявлению обвиняемого преступлении.
  4. Те же 3 суток отводятся прокурору на согласие или отвод. В случае принятия им положительного решения составляется, детально расписывается и заверяется подписями адвоката, прокурора и фигуранта дела договор о сотрудничестве сторон.
  5. Дело переводится в отдельное производство (УПК стт.154, 317.4). Все документы по формированию соглашения (ходатайство обвиняемого, ходатайство следователя, постановление прокурора и само соглашение) должны быть приобщены к делу. При подозрении на опасность жизни фигуранта и его близких документы опечатываются.
  6. По окончании следствия прокурор проверяет выполнение обязательств, описанных в соглашении, утверждает обвинение в отношении фигуранта уголовного дела и составляет ходатайство о проведении судебных слушаний в особом порядке (УПК ст.316). Копия ходатайства прокурора выдаётся обвиняемому через его адвоката.
  7. В ходе судебного разбирательства судья, опираясь на материалы дела, убеждается в законности и обоснованности заключённого соглашения. Обвинительный приговор выносится в соответствии со статьями 2 и 4 УК.
  8. В случае несоблюдения пунктов соглашения, умалчивании фактов или сообщении ложных сведений дело может быть пересмотрено (УПК ст.317.8).

[attention type=yellow]Если гражданину, находящемуся под следствием и подписавшему сделку с прокурором, фактически нечего сообщить, кроме подробностей о своих собственных преступных действиях, то прокурор принимает решение об аннулировании договора о сотрудничестве и смягчении приговора (ФЗ №322 2016/03/07; УПК ст.317.4 п.5).

Иными словами, одиночка, преступивший закон, не имеющий подельщиков и не владеющий ценной с точки зрения закона информацией, следствию и прокуратуре не интересен.[/attention]

Следствие закончено: что дальше?

Факт назначения и проведения суда говорит в пользу законности досудебной сделки.

Участие обвиняемого и его защиты в ходе судебного разбирательства обязательно (УПК ст.317.7; Постановление Пленума ВС №16 2012/28/06), иначе нарушается особый порядок его проведения. Неявка защиты или обвиняемого (допустимо в иных ситуациях УПК ст.347 пп.4, 5) со ссылками на предшествующую договорённость сторон являются основанием для переноса заседания (УПК гл.40.1; ст.50 п.3; ст.248 п.2).

[ads-pc-3]Для обеспечения безопасности обвиняемого, сотрудничавшего со следствием, заседание суда проводят в закрытом виде (УПК стт.317.9; 241).

Обнаруженные в ходе следствия ложные или неточные показания обвиняемого, равно как и скрытые им подробности, являются основанием для пересмотра приговора суда (УПК ст.15).[ads-mob-2]

Итак, воспользовавшись правом заключить сделку с законом и тем самым смягчить свою участь, обвиняемый тут же добровольно возлагает на себя определённые обязанности, в случае невыполнения которых его дело будет рассмотрено на общих основаниях, исключая послабления при вынесении приговора.

Данное сотрудничество нельзя назвать взаимовыгодным: выгода обвиняемого крайне мала и весьма спорна, в то время как выгода обвинения и суда очевидна.

Расчет госпошлины в арбитражный суд по формуле

Сегодня в нашей стране существует несколько типов судопроизводства. Одним из них является арбитражный процесс.

В рамках него споры между собой решают как предприятия, так и индивидуальные предприниматели. Но в любом случае для обращения с иском необходимы определенные финансовые затраты.

Чтобы определиться с ними, прежде всего, необходим расчет госпошлины в арбитражный суд.

Истец

Так на юридическом языке называется сторона, обращающая с иском в арбитражный суд с целью защиты своих прав. В большинстве случаев истцами выступают фирмы и индивидуальные предприниматели. По некоторым делам истцом может быть и рядовое физическое лицо.

[ads-pc-2]Также к истцам относятся государственные органы, обращающиеся в суд с целью взыскания платежей в бюджет и применения различных санкций к представителям бизнеса.

По конкретному делу может быть как один истец, так и несколько. В этом случае подается одно, коллективное, исковое заявление.

В ходе рассмотрения дела у истца есть целый ряд процессуальных прав. В частности, он может отказаться от иска, решить вопрос мирно, изменить суть и размер требований.

Все это возможно до принятия судом решения по спору. Кроме этого, истец может вести в суде арбитражный процесс не сам, а назначить своего представителя. Для этого ему выдается доверенность с очерченным кругом полномочий по делу.

[attention type=green]Такое обозначение стороны, как истец, характерно именно для искового производства. По другим категориям дел участник процесса именуется иначе: заявитель, взыскатель, кредитор, должник.[/attention]

Тип заявления

Пример заявления о признании должника банкротом

заявление в судЕсли между двумя сторонами есть спор, то в арбитраж подается иск, в котором содержится просьба к суду решить конфликт тем или иным образом.

Когда необходимо оспорить решения (действия) государственных структур, установить юридический факт то в арбитражный суд по первой инстанции адресуется заявление.

Точно также пишется заявление и в случае, когда нужно получить судебный приказ или начать дело по банкротству должника. Однако как бы там ни было, подача заявления также предполагает уплату госпошлины.

Если речь идет о пересмотре документов первой инстанции, то в вышестоящий суд подается жалоба. В зависимости от стадии обжалования она может быть апелляционной, кассационной или надзорной. При этом госпошлина здесь также вносится.[ads-mob-1]

Сумма иска

Все исковые заявления делятся на две большие группы: имущественные и неимущественные. От этого во многом зависит величина предстоящих судебных расходов.

сумма искаИтак, в разряд имущественных входят иски о:

  • взыскании различных денежных сумм (долг по договору, штрафные санкции, убытки и т.д.);
  • признании прав на имущество или его истребовании от третьих лиц.

В свою очередь неимущественным искам нельзя дать определенную денежную оценку. Сюда, например, входят требования по расторжению договора, признания его недействительным, либо незаключенным. Кроме того неимущественным можно считать исковое заявление относительно опровержения недостоверной информации.

При этом один иск может одновременно содержать требования как имущественного, так и неимущественного плана. Но оплачиваются они госпошлиной по отдельности.

Сумма иска характерна для имущественных заявлений. В нее входит общий размер взыскиваемых платежей или стоимость оспариваемой собственности. Например, если предметом обращения в арбитраж является взыскание задолженности по контракту, то в иск войдут основной долг, пеня, убытки, проценты и т.д. Как правило, требования об их взыскании перечисляются в конце списком.

Предметом иска могут быть обязательства в иностранной валюте. При этом сумма требований определяется исходя из того, по какой денежной единице должен быть совершен платеж. Так, если стороны согласовали оплату в рублях с привязкой к валюте, сумма иска выражается в рублях. Если же и расчеты должны были быть произведены в валюте, то именно в ней определяется размер исковых требований.

Сумма (цена) иска входит в состав основных реквизитов заявления. Если ее не указать, то существует большой риск того, что суд возвратит документы истцу. Когда требования состоят из нескольких взыскиваемых сумм, то целесообразно подготовить отдельный расчет цены иска. Он будет выступать одним из приложений к нему.

[attention type=green]Говоря о неимущественном иске, рекомендуется прямо об этом упомянуть в заявлении. Тогда суд и ответчик не будут введены в заблуждение.[/attention]

Формула расчета госпошлины в арбитражный суд

сумма госпошлины в зависимости от суммы искаЕсли иск носит неимущественный характер, то здесь все просто. Он оплачивается госпошлиной в твердой сумме.

По состоянию на 2016 год она составляет шесть тысяч рублей. Этот размер одинаков как для предприятий, так и индивидуальных предпринимателей.

Столько же придется внести кредитору или должнику для начала в арбитражном суде дела о банкротстве.

По имущественным искам сумма госпошлины определяется по собственной шкале, которая приведена в подпункте 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ. Исходя из нее, размер платежа в суд определяется исходя из общей величины иска. Продемонстрируем расчет госпошлины на таком наглядном примере.

Предположим, предприятие хочет взыскать с контрагента долг по договору в общей сумме 450 тысяч рублей. Обращаемся к упомянутой нами норме НК РФ. Там, в частности указано, что если цена иска находится в пределах от 200 001 рубля до миллиона, то платится 7000 рублей и 2 % от суммы, превышающей 200 001 рубль. В итоге получим формулу:

7000+(450 000-200 001)*0.02 = 11 999 рублей 98 копеек.

Именно такую сумму придется оплатить при подаче иска. Аналогичным образом следует пользоваться шкалой и при других размерах требований. При этом минимальная сумма пошлины составляет 400 рублей, а максимальная – двести тысяч.

Если сумма долга позволяет оформить судебный приказ (а это до 400 тысяч рублей), то госпошлина платится в половине от суммы, рассчитанной применительно к имущественному иску.

Приведем еще несколько цифр. Если необходимо оспорить решение или действие государственного органа, то физические лица платят 300 рублей, а предприятия – 3 тысячи.

Когда же подается апелляционная или кассационная жалоба, то следует внести половину от пошлины по неимущественным искам (т.е. 3000 рублей). При этом как состав первоначальных исковых требований, так и их размер значения не имеют.

Устанавливается свой размер госпошлины и по другим процессуальным действиям, проводимых арбитражными судами (обеспечение иска, привлечение третьих лиц, отмена решения третейского суда и т.д.) Обо всем этом можно узнать, изучив ст. 333.21 НК РФ.[ads-mob-2]

Техническая информация

Государственная пошлина вносится в арбитражный суд как в наличном, так и безналичном порядке.

[ads-pc-4]При этом ранее мы уже говорили, что в иске присутствуют как имущественные, так и неимущественные требования, то по каждому из них платится госпошлина отдельно.

То есть, к иску следует приложить два платежных документа:

  • один по имущественной части;
  • и второй на сумму 6 тысяч рублей.

Готовя иск, следует помнить о том, что есть споры, которые не требуют уплаты госпошлины. Кроме того, и сам истец может иметь льготы. Поэтому рекомендуется заранее ознакомиться со статьями 333.35 и 333.37 НК РФ. Если же льготы есть, то рекомендуется написать об этом в исковом заявлении или же приложить подтверждающий документ.

Отсутствие в суде документов по внесению госпошлины в любом случае является основанием для оставления иска без движения на какое-то время. И если за это время платеж осуществлен не будет, то суд вынужден будет вернуть все поданные исковые материалы.

В заключение остается добавить, что если суд полностью удовлетворяет иск, то всю госпошлину впоследствии он взыскивает с ответчика. При частичном признании позиции истца пошлина взыскивается в соответствующем соотношении.

Как получить вид на жительство в России — процедура и документы

Тема жительства иностранных граждан в РФ интересует многих.

Стоит ли и как получить вид на жительство в России, какой размер госпошлины нужно заплатить, каков срок действия?

Рассмотрим далее.

Что дает российский ВНЖ?

Наличие такого документа дает возможность иностранному гражданину:

[ads-pc-2]

  • постоянно проживать на территории РФ;
  • выезжать за рубежи страны и въезжать обратно без оформления дополнительных бумаг;
  • так как срок действия ВНЖ составляет 5 лет, то этот немалый срок можно не беспокоиться о действительности документов;
  • оформлять право собственности жилищем;
  • работать в любом регионе РФ;
  • не беспокоиться о получении разрешения на трудовую деятельность;
  • пользоваться социальными правами, доступными гражданам РФ – бесплатным образованием, пенсионным обеспечением и пр.

Заключив брак и даже решившись на рождение ребенка, с ВНЖ иностранный гражданин, как муж и отец, может спокойно жить и работать – если он гражданин одной из стран СНГ, то ему без этого документа пришлось бы через каждые 3 месяца прерывать нахождение в РФ сроком не менее, чем на те же 3 месяца.[ads-mob-1]

Мало того, продление ВНЖ разрешается без ограничений, что на практике значит, что иноземец имеет возможность остаться навсегда, при этом выезд домой у него свободен (в некоторые страны все же потребуется виза). Важно знать, что тем, кто хотел бы получить гражданство РФ, наличие ВНЖ – обязательное условие.

Получение ВНЖ регулируется следующими законодательными актами:

ВНЖ в РФЭту бумагу выдают как иностранным гражданам, так и лицам без гражданства, причем для последней категории такой документ одновременно является и удостоверением личности.

Став обладателем заветного документа, чужеземец почти уравнен в правах с гражданами РФ, хотя есть и некоторые запреты.

Например, не являясь все же гражданином РФ, обладатель ВНЖ не имеет права голоса на выборах государственного масштаба.

Стремившийся получить право постоянного проживания в нашей стране чужак теперь не сможет отсутствовать вне РФ дольше 180 дней в году. Появляются и обязательства, выражающиеся в необходимости:

  • в 7-дневный срок пройти регистрацию в миграционных органах;
  • ежегодно там же сообщать о своем нахождении в стране.

[attention type=green]ВНЖ имеет вид книжицы, отдаленно напоминающей паспорт, только мигрантам из других стран выдается документ в синей обложке, а лицам без гражданства – с зеленой.[/attention]

Документы для получения ВНЖ

Чтобы чужеземец мог получить ВНЖ в РФ, он должен приготовить:

обращение в ФМС

  • паспорт иностранного гражданина (с нотариально заверенным переводом);
  • разрешение на временное проживание (РВП) в РФ;
  • бумагу, доказывающую наличие источника средств для проживания, причем размер доходов не должен быть меньше прожиточного минимума РФ;
  • результаты медкомиссии, подтверждающие отсутствие наркомании, ВИЧ и инфекционных болезней;
  • заявление установленного образца (2 экз.);
  • бумагу о наличии жилища;
  • справку с места жительства;
  • копию лицевого финансового счета;
  • свидетельство о присвоении ИНН;
  • уведомление о том, что РВП переоформлено;
  • квитанцию об оплате госпошлины;
  • фотографии установленного формата (в количестве 4 шт.).

Если основанием для получения РВП были заключение брака с гражданином РФ или появление в семье младенца, то потребуется приобщить соответствующие свидетельства – о браке или о рождении малыша, а также заверенную нотариусом копию паспорта своего спутника жизни.

Если при оформлении РВП не требовалось еще доказательств знания русского языка, то теперь нужно будет к пакету бумаг добавить и сертификат о наличии должного уровня владения государственным языком. Сдача экзамена с выдачей сертификата – не формальность, а серьезный вопрос. Эта услуга предоставляется после внесения платы в размере 5300 руб.

[attention type=green]Размер госпошлины при оформлении ВНЖ составляет 3500 руб., оплатить квитанцию можно любым способом, в том числе и через терминал, который обязательно должен быть установлен в каждом отделении миграционных органов.[/attention]

Процедура получения

обращение в миграционную службуСо старта, только въехав в РФ, такие серьезные права, какие дает владение ВНЖ, получить не выйдет.

Сначала мигрант должен оформить РВП и прожить на этих условиях в РФ не менее 1-го года.

Учитывая, что на рассмотрение пакета бумаг, изучение обстоятельств и вынесение решение миграционным органам потребуется около 6-ти мес., то спустя 6 мес. с даты получения РВП мигрант может заняться сбором документов и их подачей.

Граждане Туркменистана и Беларуси, а также носители русского языка (ст. 33.1 ФЗ от 31.05.02 № 62), квалифицированные специалисты с членами семей являются исключениями из общих правил и могут, не начиная процедуры оформления РВП, сразу подавать бумаги на получение ВНЖ.

Подготовленные бумаги можно отправить в миграционную службу любым из способов, в том числе и через интернет. При личном визите специалист, принимающий посетителей в едином окне, сможет сразу сделать какие-то замечания, отмеченные опытным глазом при беглом просмотре. Такой вариант позволяет исправить допущенные промахи и снова повторить попытку – это сэкономит время.

Лица без гражданства, начиная с возраста 12 лет и более, должны будут подвергнуться дактилоскопии путем фотографирования папиллярных узоров на кончиках пальцев.

Все поданные бумаги сверят с базами данных миграционных органов, если не будет обнаружено неточностей или несовпадений, то примерно через полгода иностранный гражданин получит на руки ВНЖ, срок действия которого составляет 5 лет. При желании и необходимости продолжать жить и трудиться в РФ мигрант должен будет продлить срок действия бумаги.

Продление ВНЖ

Продлить действие однажды полученной бумаги можно не более, чем на следующие 5 лет. Чтобы не прервался срок между действием выданного ранее документа и моментом его продления, нужно сдать комплект новых бумаг не позднее, чем за 6 месяцев до истечения первых 5-ти лет.

Пакет документов на продление срока должен включать:

  • ВНЖ;
  • заявление на продление;
  • паспорт мигранта;
  • фотографии;
  • чек об уплате госпошлины.

Госсбор составляет 3500 руб. Чтобы облегчить и упростить процесс, можно подсуетиться и доукомплектовать пакет такими документами:

  • контракт на трудовую деятельность;
  • правоустанавливающие бумаги на жилье;
  • подтверждение легального дохода, достаточного для содержания семьи.

Действующий ВНЖ должен иметь отметки о ежегодном посещении миграционной службы. Через полгода оригиналы документов вернут, а нотариально заверенные их копии, которые тоже нужно подготовить и сдать вместе с заявлением, останутся в ФМС.[ads-mob-2]

Продление может не состояться, иностранец получит отказ, если заявитель:

[ads-pc-4]

  • имеет административные нарушения или судимость;
  • замечен в участии в антигосударственных акциях – митингах, демонстрациях;
  • болен ВИЧ или иными опасными для других людей заболеваниями;
  • уличен в подаче не соответствующих действительности сведений.

Законы РФ весьма лояльны к мигрантам и лицам без гражданства. При соблюдении общепринятых правил и требований иностранный гражданин может жить и работать в любом регионе РФ долгие годы, неоднократно продлевая свой ВНЖ.