Злостное уклонение от уплаты алиментов — виды назакания

Близкие родственники, категорически не желающие оказывать друг другу финансовую поддержку в период неприспособленности к жизни, немощности или возрастной нетрудоспособности, вызывают очевидную неприязнь и осуждение.

Урегулирование алиментного вопроса отдано на усмотрение сторон (презумпция добровольности).

Государство вмешивается лишь тогда, когда достичь полюбовной договорённости не представляется возможным.

Если обязанность содержать детей (родителей) определена решением суда, то растянутое во времени упрямое игнорирование возложенных обязательств именуется злостным уклонением от уплаты алиментов и трактуется как уголовно наказуемое деяние.

Виды алиментных обязательств

Изначально межродственное алиментирование рассматривается как объективное моральное обязательство взаимной поддержки. Принуждение к выплате алиментов во исполнение судебного решения, опирающегося на закон, превращает добровольное обязательство в обязанность.

Неукоснительного выполнения постановления суда вправе требовать и исполнительные органы, и сами родственники, нуждающиеся в матпомощи.

[ads-pc-2]Алиментные взаимоотношения возникают (СК гл.1315):

  • между детьми и родителями;
  • между супругами, в том числе и бывшими;
  • между другими кровными родственниками, связанными теми или иными семейными узами.

Основаниями для оказания материальной поддержки в виде алиментов считают:

  • наличие кровного родства между родственниками, включая усыновление и опекунство;
  • подтверждение родительских прав во исполнение родительских обязанностей (СК стт.4751);
  • заключённый брак (СК ст.10);
  • объективная необходимость в финансовой поддержке (недееспособность, несовершеннолетие, нетрудоспособность, болезнь, проживание за чертой бедности и прочие причины);
  • договорённость об алиментах, соглашение (СК гл.16) или судебное постановление.

При этом не следует путать единичную (случайную, периодическую) матпомощь и алиментные выплаты.

Последние характеризуются:

алиментные выплаты

  • сугубо личной направленностью (не переносятся, не переходят, не наследуются), т.е. уход из жизни одной из сторон служит основанием для прекращения алиментных отношений;
  • регулярностью;
  • длительностью;
  • безвозмездностью;
  • законностью.

[attention type=yellow]Обращение в суд по вопросу привлечения к уголовной ответственности алиментного уклониста при наличии действующего нотариального соглашения невозможно (СК стт.100, 106).[/attention]

Злостное уклонение

Что значит злостное уклонение от уплаты алиментов? Уголовная ответственность за уклонение от уплаты алиментов наступает лишь при длительном и настойчивом саботировании алиментных обязательств в среде «отцов и детей», что связано с особым статусом семьи в глазах государства.

уклонение от выплатЗаконодательство построено таким образом, что освободить родителя от оплаты содержания несовершеннолетнего ребёнка может только смерть: даже лишение родителя прав не освободит его от уплаты алиментов (СК ст.71).

Алиментный уклонист либо бездействует, либо проявляет нарочитую активность с целью скрыться от правосудия и избежать уплаты алиментов:

  • часто меняет место проживания, не уведомляя судебного пристава или уведомляя с серьёзным опозданием;
  • меняет паспортные данные (фио) без оповещения;
  • скрывает объективные доходы (фальшивые справки, заниженная зарплата и пр.);
  • меняет место службы без уведомления;
  • легко соглашается на понижение в должности со снижением оклада;
  • игнорирует трудоустройство через ЦЗН;
  • не отчисляет алименты более 4 месяцев и, возможно, находится в розыске по этой причине.

Злостный алиментный уклонист продолжает манипулировать и бездействует даже в том случае, если поставлен в известность приставом о грозящей ему уголовной ответственности (УК ст.157).[ads-mob-1]

Доказательства уклонения

Классифицировать алиментщика как уклониста можно в следующих случаях:

неплатежеспособный родитель

  • отсутствие поступлений на содержание ребёнка от 4 месяцев;
  • отсутствие по месту прописки свыше 4 месяцев и невозможность установить место его пребывания;
  • увольнение с предыдущего места работы и неизвестное место службы на момент обращения;
  • отсутствие регистрации на бирже в статусе безработного.

При этом должно иметься постановление суда о взыскании алиментов. Если алиментные обязательства были определены соглашением или иной договорённостью, то для привлечения к уголовной ответственности следует сначала решить вопрос назначения алиментов в судебном порядке. В случае с соглашением по суду можно лишь взыскать алименты, но не привлечь к ответственности.

При определении вины неплательщика должны быть учтены возможные уважительные причины, как то сокращение штатов, ликвидация предприятия, задержка зарплаты, тяжёлое (длительное) заболевание, несчастный случай и др.

Демонстративное нежелание выполнять алиментные обязательства сопряжено с попытками симулировать недееспособность или нетрудоспособность, скрыться самому и/или скрыть истинный уровень доходов.

[attention type=yellow]Алиментщик, регулярно переводящий даже незначительные средства на содержание ребёнка, не может быть признан уклонистом.

Выплачивая меньшие суммы, чем определено законом (соглашением), он увеличивает задолженность по алиментам. Справедливо оказавшись в статусе алиментного должника, он не может быть обвинён в уклонении.[/attention]

Юридическое признание

уголовное преследованиеКаждый факт, который выдвигается в качестве обвинения злостного уклониста от алиментов, должен быть доказан (ГПК ст.56).

Голословность, домыслы и эмоции не могут быть приняты во внимание, когда речь идёт о привлечении к уголовной ответственности.

Возбуждению дела по статье 157 УК РФ предшествуют следующие шаги:

  • письменное уведомление уклониста об инициации привлечения его к ответственности за игнорирование алиментных обязательств;
  • повторное уведомление через 30 дней о грозящем ему уголовном разбирательстве;
  • получение сведений об уклонисте для создания полной картины (проживание, доходы, собственность, работа, семейное положение);
  • в случае отсутствия положительной динамики после проведённых мероприятий преступление против несовершеннолетнего ребёнка (детей) признаётся длящимся, открывается уголовное дело.

[attention type=green]Привлечь к ответственности можно нерадивого родителя и после совершеннолетия ребёнка, если позволят сроки давности преступления (УК ст.78).[/attention]

Определение задолженности

СК стт.113, 107.

расчет задолженностиЗадолженность по алиментам рассчитывается судебным приставом на основании справки о доходах за весь промежуток времени неуплаты средств.

При этом учитывается причина отсутствия платежей. Если причины неуплаты признаются уважительными, то взысканию подлежит задолженность за три года.

В случае умышленной неуплаты алиментов без объективных причин подлежат взысканию алименты за весь период уклонения.

Алиментная задолженность рассчитывается в конкретной сумме, взыскивается однократно.

При расчёте суммы учитывается заработок ответчика в истекший период времени. Если же гражданин тунеядствовал, то размер задолженности, подлежащей погашению, будет исчислен из показателя средней зарплаты по стране на момент исчисления. Вычеты осуществляют в согласии с СК ст.81.

В сумму общей задолженности включаются и затраты государства на поддержание ребёнка (увеличение пособия на 50%) в то время, пока родитель-уклонист был в розыске. Долг государству возвращается в бюджет +10% штрафных санкций.

Наказание за злостное уклонение

УК ст.157

Наказание, которое изберёт суд, находится в прямой зависимости от времени уклонения, размера суммы, причин уклонения от алиментов и смягчающих вину обстоятельств. Наличие судимости или уголовного преследования в прошлом работают против уклониста.

Самым мягким разрешением вопроса может оказаться выплата задолженности и освобождение от дальнейшей ответственности. Подобный расклад событий случается в исключительных случаях и связан с существенным изменением обстоятельств в сравнении с тем временем, когда рассматривалось дело о присуждении алиментов.

ограничение свободы за неуплату алиментовГораздо чаще финал алиментного судебного разбирательства по статье 157 УК более трагичен:

  • принудительные работы – до года;
  • исправительные работы – до года;
  • арест – до 90 дней;
  • тюремное заключение – до года.

Исправительные работы, определённые в качестве наказания судом, могут быть назначены по месту основной работы уклониста (УК ст.50). При этом из его заработка будут изыматься не только алименты, но и определённые суммы в пользу государства.

Не секрет, что чаще всего злостными уклонистами становятся те, кто категорически не желает работать. В этом случае осуждённый обязан встать на учёт в СЗН. Он не имеет права отказаться ни от какой работы, предложенной ему (УИК ст.40 п.4). Не может он отказаться и от предложенной переквалификации с трудоустройством, не может уволиться. Таким незамысловатым образом решается вопрос с его трудоустройством на период исправительных работ по решению суда и отбыванием назначенного наказания.[ads-mob-2]

Лишение прав на детей

Доказанный факт злостного уклонения от алиментов и привлечение уклониста к уголовной ответственности служат поводом инициировать дело о лишении его родительских прав.

[ads-pc-3]Лишение родителя прав на ребёнка не освободит его от уплаты алиментов на содержание малыша до 18-летнего возраста.

Ребёнок же в этом случае будет освобождён от обязанности содержать непорядочного родителя в старости.

Также горе-родитель не сможет быть наследником своего ребёнка (ГК ст.1117).

На вполне законных основаниях ему может быть запрещено видеться с ребёнком, против которого он совершил преступление. Ребёнок может сменить ФИО и быть усыновлен без согласия родителя-уклониста.

Итак, привлечь за злостное уклонение от алиментов можно только в том случае, если алиментные обязанности были возложены судом, а не определены соглашением (договорённостью). Факт отказа от выполнения судебного предписания и умышленного (злостного) уклонения от выполнения финансовых обязательств должен быть доказан и детально проверен.

Отзыв заявления об увольнении по собственному желанию — порядок действий

Инициатива сотрудника расторгнуть договор и тем самым прекратить трудовые отношения с работодателем именуется увольнением по собственному желанию.

Закон не запрещает подобный путь ухода с работы (ТК ст.80), но накладывает единственное ограничение: руководитель организации должен быть поставлен в известность об этом не менее чем за полмесяца (исключение составляют считанные ситуации, предусмотренные Трудовым кодексом).

Если же человек, поразмыслив или в силу каких-то обстоятельств, передумал увольняться, ему следует знать, что отзыв заявления об увольнении по собственному желанию также вполне законен – кроме ситуации, когда на его место уже подобран альтернативный кандидат, которому отправлено письменное уведомление о приёме на работу (ТК ст.80 абзац 4).

Требования трудового кодекса к заявлению на увольнение

Добровольность написания заявления – необходимое условие увольнения по собственному. Решение об уходе, принятое под давлением, рассматривается как нарушение.

Если уволенный сотрудник в состоянии доказать факт принуждения при подаче заявления, он может обратиться в трудовую инспекцию или в суд с целью обжаловать увольнение и восстановить справедливость. (Постановление Пленума ВС №2 2004/17/03 редакция 2015/24/11 «О применении судами Трудового кодекса…» ст.22).[ads-mob-1]

Желание уволиться излагают письменно в произвольной форме. Конкретизировать причину разрыва трудового соглашения нет необходимости за исключением тех случаев, когда сотрудник намерен покинуть рабочее место, не отрабатывая 2 недели, что обусловлено объективными причинами (ТК ст.80; Постановление Пленума ВС №2 п.22):

[ads-pc-2]

  • «пенсионный» статус;
  • призыв в армию;
  • переезд, связанный с назначением супруга на новое место службы;
  • несоответствие режима работы учебному плану образовательного заведения;
  • нарушение трудового законодательства самим руководителем.

В этом случае сотрудника увольняют в сроки, указанные им в заявлении.

[attention type=green]Более того, уволиться, подав заявление «по собственному» без детального объяснения причины, можно, договорившись с работодателем «полюбовно», если подобная ситуация устраивает обе стороны.[/attention]

Оформление

Так как типовой формы заявления не существует, то оформление его носит рекомендательный характер. В нём обязательно должно быть:

как правильно уволиться

  • в правом верхнем углу – кому адресовано заявление (должность, название предприятия и фио);
  • желаемая дата увольнения;
  • дата написания заявления;
  • фамилия и подпись сотрудника.

Изложенное желание уволиться может быть подкреплено ссылкой на соответствующую статью ТК. При стандартном увольнении можно сослаться на статьи 77 и 80.

Написание даты окончательного ухода должно отвечать на вопрос «когда», а не «с какого числа». Употребление предлога «с» приводит к тому, что расчёт работника проводится накануне указанной им даты. По стилистике русского языка фраза «уволить с 18 ноября» предполагает, что процедура увольнения будет проведена 17 ноября с тем, чтобы с 18 ноября человек был уже освобождён от обязанностей.

Возможна ситуация, когда увольняющийся ошибся при подсчёте 14 дней и указал неверную дату расчёта. Руководитель подразделения не уполномочен вносить исправления и не имеет права отказывать, но по закону его права как работодателя в таком положении могут быть действительно ущемлены. Инициатор увольнения будет поставлен в известность о допущенной ошибке, и ему будет предложено переписать заявление с подкорректированной датой ухода.

Конфликтное увольнение

ТК РФНаниматель не вправе отказать сотруднику в увольнении по его инициативе.

На практике отказ случается не так редко.

В этом случае рекомендуется отправить заявление по почте уведомительным письмом, но следует учитывать сроки доставки корреспонденции: очевидно, предполагаемая дата разрыва трудового контракта должна быть сдвинута, что обусловлено «скоростным показателем» работы нашей почты.

Понятие «отработка» в законе отсутствует – речь идёт о сроке подачи заявления, предваряющем уход сотрудника по своей инициативе. Таким образом, если гражданин, подав заявление, ушёл на больничный и проболел все 14 дней «отработки», то никакого нарушения не произошло, и он должен быть рассчитан в сроки, указанные в заявлении.

[attention type=yellow]Работник, написавший заявление об уходе по своему желанию и не вышедший на работу по истечении 14 дней, не может считаться прогульщиком, так как нежелание руководителя визировать заявление противоречит закону.[/attention]

Отзыв заявления на увольнение по собственному желанию

отказ от увольнения2-недельный промежуток времени между оглашением сотрудником желания уйти с работы и его фактическим увольнением установлен в интересах руководителя: предполагается, что за это время он может найти замену увольняющемуся работнику.

Если поиски работодателя не увенчались успехом (либо он вообще не заморачивался этим вопросом), и он никого не успел пригласить на образующуюся вакансию, то податель увольнительной может «переиграть» ситуацию и отозвать своё заявление.

При этом ответить отказом руководитель может лишь в одном единственном случае: на освобождающую должность уже найден и приглашён новый сотрудник, которому отправлено письменное приглашение/уведомление (ТК стт.80, 127; Постановление Пленума ВС №2 ст.22в). Дело в том, что человек, получивший письменное уведомление о приёме на работу, наделён иммунитетом на месяц: ему не могут отказать после приглашения, его не могут уволить в течение этого срока (ТК ст.64; Постановление Пленума ВС №2 ст.22в).

Когда допустимо отозвать заявление?

Отменить решение расторгнуть трудовой договор сотрудник имеет право в любой день с момента подачи заявления вплоть до свершения факта (получения окончательного расчёта и выдачи на руки трудовой книжки): обратный отсчёт времени до «часа Х» начнётся со следующего дня после представления заявления.

Время на отзыв заявления об увольнении:

решение остаться на работе

  • обычное увольнение – 14 дней;
  • увольнение на испытательном сроке – 3 дня (ст.71 абзац 4);
  • увольнение руководителя – 1 месяц (ТК ст.280);
  • при отпуске накануне увольнения – не позже ухода в отпуск.

Приказ об увольнении издаётся в день произведения окончательного расчёта сотрудника. Аннулировать своё решение об уходе работник вправе до издания приказа. Если приказ был издан заблаговременно, то последует отмена изданного приказа. Если же сотрудник «передумал» в последнюю секунду, когда уже произвели расчёт, то ему придётся устраиваться на работу заново.

Факт перемены решения следует зафиксировать в письменном виде. Формы отзыва заявления об увольнении не существует, поэтому здесь возможны два пути:

  • заявление об отзыве/аннулировании предыдущего заявления (об увольнении) в вольном изложении;
  • проставление соответствующей отметки об отмене на изначальном заявлении.

[attention type=green]Заявление об отмене решения увольняться также может быть отправлено почтой, хотя сроки доставки подобного отправления могут сыграть злую шутку.[/attention]

Отзыв заявления на увольнение «по умолчанию»

восстановление на работеВ ситуации, когда работник погорячился и подал заявление, а позже конфликт был урегулирован, заявление может быть отозвано «по умолчанию» либо попросту уничтожено.

Делать ставку на подобное разрешение дела не стоит, ибо такое случается в особых случаях, когда обе стороны заинтересованы в продолжении трудовых отношений.

Если заявление было подано, но сроки увольнения истекли, при этом сотрудник не настаивает на расчёте и продолжает выполнять свои обязанности, то заявление считают отозванным по умолчанию (Постановление Пленума ВС №2 ст.22в; ТК ст.80 абзац 6), а трудовой договор действительным.[ads-mob-2]

Порядок действий

В случае отзыва заявления процедуры увольнения не происходит, так как основания для издания соответствующего приказа отсутствуют (исключение – вакансия уже отдана альтернативному работнику).

Для отмены решения об уходе следует:

[ads-pc-4]

  • поставить в известность руководителя (не обязательно, но желательно);
  • написать заявление об отзыве (указать, что отзывается заявление от такого-то числа; ссылка на ст.80 абзац 4, а также дата и подпись обязательны), выразить просьбу не расторгать трудовой договор;
  • убедиться в том, что либо завизировано новое заявление, либо помечено второй визой старое заявление (лучше и то, и другое).

Следует помнить, что аннулированию подлежит заявление на увольнение (на нём ставится отметка об аннулировании), но не заявление об отзыве. Это означает, что повторный уход по собственному волеизъявлению будет происходить в соответствии с законом (полмесяца отработки) на общих основаниях.

Если просьба об аннулировании заявления на увольнение отправлялась почтой и была доставлена слишком поздно, то руководитель должен восстановить сотрудника в трудовых правах. Именно по этой причине рекомендуется уведомить работодателя о намерении отозвать заявление и продолжать свою деятельность на предприятии.

Существенные условия договора оказания услуг

Существенные условия договора возмездного оказания услуг обязательно должны в нем соблюдаться.

Без их указания или при неправильном заполнении данных могут возникнуть проблемы с признанием соглашения недействительным.

Чтобы этого не произошло, и сделка состоялась, следует уделить особе внимание правильному составлению договора.

Только таким способом можно обезопасить участников сделки от злоупотребления и мошенничества.

Понятие договора возмездного оказания услуг

[ads-pc-2]Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 779 дает определение договора возмездного указания услуг.

В пункте первом данной статьи сказано, что таким признается договор, по которому одна сторона – исполнитель обязана в рамках соглашения оказать определенные услуги в пользу заказчика, а второй, в свою очередь, должен их оплатить.[ads-mob-1]

П.2 ст.779 Гражданского кодекса России определяет перечень возможных разновидностей такого договора.

К ним относятся сделки об оказании медицинских, информационных, образовательных и других услуг.

Форма и оформление

Пример договора возмездного оказания услуг

составление договораТеоретически соглашение оказания услуг может быть заключен между сторонами в устной форме.

Они вправе договориться об условиях выполнения заданий заказчика, сроках и оплаты и т.д.

Однако это грозит отсутствием своевременной оплаты для исполнителя или некачественным выполнением работ для заказчика.

Чтобы избежать проблем и разногласий лучше составлять договор возмездного оказания услуг строго в письменной форме. Он подписывается сторонами, что означает их согласие с условиями сделки.

Документы такого типа могут быть составлены в простой письменной форме, что означает отсутствие обязанности заверять их у нотариуса. Сделать это можно при опасении участников сделки в том, что могут быть допущены ошибки при самостоятельном составлении.

[attention type=green]Законом не запрещено привлекать к делу специалистов, если стороны этого желают. Однако обращение к нотариусу сделает процедуру оформления сделки более дорогостоящей.[/attention]

Структура и содержание

Договор обычно состоит из нескольких пунктов и имеет особенную структуру. В самом начале указывается его название, ниже место и дата его заключения. После этого основной текст документа содержит следующие разделы:

  • Предмет. Здесь должны содержаться данные о самой услуге описываться все важные моменты ее исполнения.
  • Срок действия. В данном разделе содержится информация по дате вступления договора в силу и прекращения его действия.
  • Срок оказания услуги. Необходимо установить срок, в который исполнитель должен выполнить услугу, которая предусмотрена соглашением.
  • Права и обязанности сторон. Пункт должен содержать все важные обязанности исполнителя и заказчика в отношении друг друга. Стороны могут видоизменять типовую форму договора и включать в данный пункт все параметры, которые считают нужными.
  • Порядок расторжения соглашения. В пункте содержатся условия, по которым стороны могут расторгнуть договор и последствия таких действий. Здесь может быть исчерпывающий перечень всех обстоятельств, наступление которых влечет прекращение действия соглашения.

[attention type=green]В заключении должны проставляться подписи, реквизиты сторон. Кроме того, участники сделки вправе самостоятельно дополнять текст пунктами о разрешении споров и других нюансах сделки, которые могут возникнуть в процессе сотрудничества.[/attention]

Условия договора

проработка условий договораВ основе любого соглашения лежат условия, которые выдвигают стороны в отношении качества выполняемой услуги и оплаты за нее.

Участники сделки вправе самостоятельно определять условия, которые следует оговаривать в договоре.

Однако есть некоторые из них, которые следует учесть и выписать в текст соглашения обязательно.

К ним относятся:

  • Выдвигаемые к выполняемой услуге, в том числе требования к качеству и т.д.
  • Условия приема выполненной работы и отказа от нее. Однако в случае отказа по независящим от исполнителя причинам заказчик должен возместить все расходы на текущий момент, которые понес исполнитель.
  • Правила и сроки оплаты, способ перечисления денег и т.д.
  • Действия сторон в спорных ситуациях, порядок разрешения разногласий и т.д.

Правило о личном исполнении услуг установлено законом в статье 780 Гражданского кодекса Российской Федерации. Именно поэтому если никаких дополнительных условий по этому поводу в договоре не предусмотрено, предполагается личное оказание услуги исполнителем.

Кроме предмета сделки и оплаты выполненной работы иные условия считаются дополнительными и оговариваются сторонами по собственному смотрению.

Существенные условия договора возмездного оказания услуг

подпись документовЗаконом предусмотрены условия, без точного включения которых в текст договора его нельзя считать действительным.

Это означает, что отсутствие определенных данных в тексте соглашения автоматически влечет его недействительность.

Таковым в случае договора возмездного оказания услуг является предмет договора.

Он должен быть четко описан в тексте, т.е. должно быть понятно, какая именно услуга оказана. Об оплате также должно быть оговорено в тексте документа, так как заказчик обязуется ее внести.

Точный перечень существенных условий договора возмездного оказания услуг в законе не оговорен. Однако по смыслу статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что именно условие о предмете и оплату являются существенными.

Типичные ошибки

В составлении, а также толковании договора возмездного оказания услуг иногда возникают ошибки. Наиболее распространенная и опасная из них – отсутствие существенного условия. В случае спорной или многозначной ситуации заинтересованная сторона может воспользоваться этим фактом и оспорить договор в судебном порядке. Это может повлечь признание его недействительным, и все соответствующие последствия.

[ads-pc-4]Кроме того, данный договор часто по смыслу и сути путают с договором подряда.

Первый подразумевает совершение какого-либо действия в пользу заказчика, тогда как второй, несмотря на первоначальное сходство, подразумевает иной результата.

По соглашению подряда исполнитель также совершает действия, но результатам станет конкретный предмет (объект), отделимый от самой деятельности.

Например, изготовлено изделие, построен дом и т.д. При исполнении услуги это необязательно. С юридической точки зрения эти соглашения регулируются различными нормами, поэтому путать их не следует.[ads-mob-2]

Ошибки в определении цены, данных сторон, сроках выполнении работы могут также негативно сказаться на правильности исполнения договора. Именно поэтому следует предварительно проверить весь текст документа перед подписанием.

Таким образом, соглашение о возмездном оказании услуг составляется обычно в письменной форме. Оно содержит ряд условий, которые считаются существенными и не могут отсутствовать. Остальные стороны могут включать по собственному желанию и усмотрению, видоизменить, исключить и т.д. Нельзя допускать ошибки в тексте документа, так как это может сыграть против ее участников.

Сколько стоит госпошлина на регистрацию брака и кто должен ее платить?

Когда люди планируют создать семью, не обходится без юридических формальностей по оформлению брачного союза.

В их число входят и определенные финансовые вопросы.

В частности, многих интересует, сколько стоит госпошлина на регистрацию брака. Об этом мы расскажем в предлагаемой статье.

Кто обязан оплачивать госпошлину?

Если на регистрацию брака заявление пишут оба человека, планирующие создать семью, то госпошлину платит кто-то один по своему выбору. Законодательство на этот счет не содержит никаких предписаний. Главное, чтобы на руках было доказательство совершения платежа.

[ads-pc-2]Когда люди подают заявление в ЗАГС, то после его принятия и соблюдения других необходимых формальностей сотрудник учреждения выдает квитанцию со всеми необходимыми платежными реквизитами.

Нужную сумму необходимо внести до даты запланированной церемонии.[ads-mob-1]

При этом желательно предоставить квитанцию или иной платежный документ заранее с целью избежать всяческих недоразумений.

Поскольку брак может быть зарегистрирован в любом ЗАГСе страны по выбору молодоженов, следует учесть, что в каждом регионе РФ приняты свои платежные реквизиты по уплате госпошлины.

[attention type=green]При наличии веских на то оснований (беременность, тяжелая болезнь, срочный отъезд за границу, другие исключительные обстоятельства) брак может быть заключен и в день обращения с заявлением в ЗАГС.

Тогда следует сразу оплатить и госпошлину. Для удобства во многих учреждениях ЗАГСа уже установлены специальные терминалы.[/attention]

Сколько стоит госпошлина при заключении брака?

заключение бракаОднозначный ответ на данный вопрос можно найти в статье 333.26 Налогового кодекса РФ.

Там указано, что лицам, желающим вступить в семейный союз, придется заплатить 350 рублей. Данный тариф действует в 2016 году и увеличения расценок пока не ожидается.

Еще раз обратите внимание, что платится 350 рублей с пары. Поэтому нести расходы в сумме 700 рублей (т.е. в виде платежа с каждого из будущего супругов) нет необходимости.

В госпошлину включено не только проведение самой церемонии, но также оформление и выдача свидетельства о браке. В связи с этим остальных официальных платежей законодательство не предусматривает.

Если оплата происходит через учреждение банка, то стоит быть готовым дополнительно внести дополнительную комиссию. Ее размер каждое финансовое учреждение устанавливает самостоятельно.

Особенности уплаты госпошлины

Как оплатить госпошлину за регистрацию брака? Прежде всего, стоит учесть, что платеж может быть внесен несколькими путями. В их число входят банк и терминал. Кроме того, благодаря современным технологиям пошлину можно заплатить и в режиме онлайн, распечатав затем квитанцию.

[ads-pc-4]По многим регионам реквизиты для оплаты госпошлины за регистрацию брака можно найти в интернете. Однако часто данные на сайте бывают устаревшими.

Поэтому нелишним будет позвонить в ЗАГС и уточнить все нужные сведения в телефонном режиме.

При платеже необходимо заполнять все без исключения реквизиты, которые предоставил работник ЗАГСа.

Отсутствие каких либо данных или ошибка хотя бы в одной цифре могут привести к тому, что платеж уйдет не туда. Соответственно, в проведении церемонии может быть отказано.

Обратите внимание, что квитанция по госпошлине не имеет какого-то определенного периода действия. Поэтому если по каким-то причинам дата свадьбы будет перенесена, то заново вносить пошлину уже не нужно, достаточно предъявить старую квитанцию. Если же до нового дня бракосочетания сумма госпошлины увеличится, то следует осуществить соответствующую доплату.[ads-mob-2]

Может возникнуть вопрос, возвращается ли госпошлина в случае, если люди передумали связывать себя брачными узами. На этот счет ст. 333.40 НК РФ однозначно указывает на то, что платеж назад вернуть не получиться.

Люди, создающие семью, могут иметь льготы в части внесения госпошлины. Перечень тех категорий граждан, которые освобождены от платежа, приведен в ст. 333.35. В частности, к ним относятся герои России, кавалеры ордена Славы и т.д. Поэтому, если один из будущих супругов имеет льготы, то пошлину автоматически платит второе лицо. При наличии привилегий у обоих лиц, к заявлению следует приложить копии подтверждающих документов.

Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном процессе

Двусторонняя досудебная договорённость защиты и обвинения, закрепляющая меру ответственности подследственного в ходе рассмотрения дела и определяющая последствия, вытекающие из его действий, в виде смягчения приговора (ФЗ №141 2009/29/06) именуется досудебным соглашением о сотрудничестве в уголовном процессе.

Инициировать договорённость должен сам подозреваемый на начальном этапе следствия (предъявление обвинения или открытие дела) – по завершении предварительного расследования выражать желание сотрудничать со следствием будет поздно (УПК ст.5 п.61).

Оправданность и пристойность сделки с законом определяется характером преступления и категорией возбуждаемого дела, но обнаруживается только в ходе следствия.

Что говорит закон?

Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве возможно, но не обязательно (УПК ст.317.1 п.2). Права гражданина, попавшего в поле зрения правоохранительных органов и вошедшего в конфликт законом, включая право на защиту и заявление о добровольном сотрудничестве, разъясняются ему адвокатом или следователем (Конституция ст.48; УПК ст.16, ст.11 п.1).

[ads-pc-2]Объявление желания сотрудничать со следствием с указанием действий, которые готов совершить гражданин для упрощения и повышения качества следственных мероприятий, в письменном изложении подаётся на имя прокурора, но попадает к нему через следователя (УПК стт.317.1-317.3).

Таким образом, отказ в заключении сделки может случиться как на этапе следователя, так и на этапе прокурора.[ads-mob-1]

Обжалование отказа в Следственный комитет (ФЗ №403 2010/28/12; УПК ст.39) или Прокуратуру может быть подано самим заявителем, его адвокатом или следователем (Приказ Генпрокуратуры №107 2010/15/03; УПК ст.317.2).

Договор о сотрудничестве со следствием возможен при наличии следующих условий:

  • объявлено о подозрении или предъявлено обвинение;
  • заявление о сотрудничестве со следствием сделано добровольно;
  • следственные органы действительно нуждаются в помощи подозреваемого/обвиняемого.

Договорённость о сотрудничестве на этапе расследования составляется прокурором (в случае удовлетворения ходатайства) и визируется тремя участниками сделки (заявителем, защитником и обвинителем).

Прокурор же детально разъясняет обвиняемому/подозреваемому все тонкости заключения и подписания документа и потенциальные послабления при вынесении приговора, на которые он может рассчитывать (УПК гл.40.1).

Содержание соглашения о сотрудничестве

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве — образец

составление документаПомимо стандартных обязательных пунктов любого юридического документа, как то время и место подписания, сведения, идентифицирующие участников сделки, в типовом досудебном соглашении обязательно содержится информация, без которой подобная договорённость не может существовать вообще, ибо она нецелесообразна и бессмысленна:

  • развёрнутое описание преступления: кто, где, как, когда, с кем и что сделал;
  • инкриминируемая статья за содеянное;
  • обязательства, которые фигурант добровольно на себя возлагает, перечисление действий, которые он готов совершить в интересах правосудия;
  • снисхождение суда, которое ожидаемо в конечном итоге при вынесении приговора (УК ст.62, пп.2, 4).

При этом никаких гарантий смягчения приговора нет и быть не может: окончательное заключение (приговор) выносится судом, который может расценить любые показания как ложные, отличные от действительности или искажающие картину (УК ст.63.1).

[attention type=yellow]Факт, что введение в заблуждение было, к примеру, не умышленным, а основанным на специфике человеческой памяти, что привело к неточности или неосторожному высказыванию, законом в расчёт не принимается.[/attention]

Сделка с правосудием

договор с правосудиемДосудебное соглашение о сотрудничестве обвиняемого и следствия мало похоже на «соглашение» как таковое и узаконивает, скорее, согласованное «взаимодействие», но никак не сотрудничество.

Это попросту сделка с правосудием, ибо цели, преследуемые участниками (сторонами) договорённости, сильно разнятся и нигде не пересекаются.

Цель обвиняемого – смягчить наказание, «переиграть» статью или, как минимум, «скостить» себе срок. Выгода его от сделки иллюзорна, но присутствует: перспективы проясняются, даже появляется надежда получить «условно» либо избежать наказания вообще. Риск при заключении соглашения непомерно велик:

  • срок он будет отбывать на общих основаниях, где никакой защиты не будет обеспечено (ведь он мог «сдать» авторитетов, крупных неуловимых фигурантов по другим делам и пр.);
  • если прокурор откажет в ходатайстве, получится, что он, полностью приняв вину, «сдал себя с потрохами» и теперь не нуждается в защите.

Цель следствия, прокуратуры и суда очевидна – получить максимум сведений, включая нераскрытые преступления и те, о которых не было известно. При этом фактически ничего не делать и не рисковать жизнью, служебным положением. С этой стороны налицо серьёзная экономия времени, средств и ответственности, так как необходимость в тщательном разбирательстве и дознании отпадает.

Состязательный аспект в ходе судебного процесса вызывает недоумение: о каком состязании обвинения и защиты может идти речь, если стороны обо всём договорились заранее?

Порядок заключения

Уголовный кодекс РФС началом уголовного дела, когда в нём появляются подозреваемые и обвиняемые в преступлении, любой из фигурантов волен инициировать соглашение о сотрудничестве и оказании содействия следствию.

Порядок заключения соглашения о сотрудничестве в уголовном процессе следующий:

  1. Защитник или, за неимением такового на начальном этапе уголовного преследования, следователь рассказывает гражданину о возможности получить некоторые «поблажки» в обмен на оказание определённого рода «услуг» следствию, что может быть оформлено официальным документом. Заявление может быть подано на имя прокурора в любой момент предварительного расследования.
  2. Фигурант дела подаёт прошение прокурору о заключении сделки. Заявление оформляется письменно и заверяется адвокатом или следователем. Если ходатайство подписывает адвокат, то бумага поступает к следователю (промежуточный этап на пути заявления к прокурору).
  3. В 3-дневный срок сотрудник следственного отдела принимает решение: принять или отказать. Решение принимается, исходя из интересов следствия и целесообразности сделки. Дав «добро», следователь составляет своё ходатайство ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве к прокурору, которое приобщается к исходящему заявлению обвиняемого преступлении.
  4. Те же 3 суток отводятся прокурору на согласие или отвод. В случае принятия им положительного решения составляется, детально расписывается и заверяется подписями адвоката, прокурора и фигуранта дела договор о сотрудничестве сторон.
  5. Дело переводится в отдельное производство (УПК стт.154, 317.4). Все документы по формированию соглашения (ходатайство обвиняемого, ходатайство следователя, постановление прокурора и само соглашение) должны быть приобщены к делу. При подозрении на опасность жизни фигуранта и его близких документы опечатываются.
  6. По окончании следствия прокурор проверяет выполнение обязательств, описанных в соглашении, утверждает обвинение в отношении фигуранта уголовного дела и составляет ходатайство о проведении судебных слушаний в особом порядке (УПК ст.316). Копия ходатайства прокурора выдаётся обвиняемому через его адвоката.
  7. В ходе судебного разбирательства судья, опираясь на материалы дела, убеждается в законности и обоснованности заключённого соглашения. Обвинительный приговор выносится в соответствии со статьями 2 и 4 УК.
  8. В случае несоблюдения пунктов соглашения, умалчивании фактов или сообщении ложных сведений дело может быть пересмотрено (УПК ст.317.8).

[attention type=yellow]Если гражданину, находящемуся под следствием и подписавшему сделку с прокурором, фактически нечего сообщить, кроме подробностей о своих собственных преступных действиях, то прокурор принимает решение об аннулировании договора о сотрудничестве и смягчении приговора (ФЗ №322 2016/03/07; УПК ст.317.4 п.5).

Иными словами, одиночка, преступивший закон, не имеющий подельщиков и не владеющий ценной с точки зрения закона информацией, следствию и прокуратуре не интересен.[/attention]

Следствие закончено: что дальше?

Факт назначения и проведения суда говорит в пользу законности досудебной сделки.

Участие обвиняемого и его защиты в ходе судебного разбирательства обязательно (УПК ст.317.7; Постановление Пленума ВС №16 2012/28/06), иначе нарушается особый порядок его проведения. Неявка защиты или обвиняемого (допустимо в иных ситуациях УПК ст.347 пп.4, 5) со ссылками на предшествующую договорённость сторон являются основанием для переноса заседания (УПК гл.40.1; ст.50 п.3; ст.248 п.2).

[ads-pc-3]Для обеспечения безопасности обвиняемого, сотрудничавшего со следствием, заседание суда проводят в закрытом виде (УПК стт.317.9; 241).

Обнаруженные в ходе следствия ложные или неточные показания обвиняемого, равно как и скрытые им подробности, являются основанием для пересмотра приговора суда (УПК ст.15).[ads-mob-2]

Итак, воспользовавшись правом заключить сделку с законом и тем самым смягчить свою участь, обвиняемый тут же добровольно возлагает на себя определённые обязанности, в случае невыполнения которых его дело будет рассмотрено на общих основаниях, исключая послабления при вынесении приговора.

Данное сотрудничество нельзя назвать взаимовыгодным: выгода обвиняемого крайне мала и весьма спорна, в то время как выгода обвинения и суда очевидна.

Сколько стоит заверить документ у нотариуса и какие документы подлежат заверению

Мир официальных бумаг всегда сложен и далеко не каждый документ можно посчитать действительным без наличия печати соответствующих органов.

Одним из таких органов считается нотариальная контора.

Но, как и у любого отдела, у нее имеются свои правила, касающиеся того, какие документы обрабатываются, а какие нет, и сколько стоит заверить документ у нотариуса.

Очень важно обращать на это внимание, поскольку в дальнейшем при возникновении спорных ситуаций всегда можно обратиться в суд и разрешить дело в свою пользу при наличии доказательной документации, имеющей полную юридическую силу.

Какие документы подлежат заверению

Какие документы заверяет нотариус? Перечень документов, требующих нотариального заверения, ограничен. В этот список входят:

[ads-pc-2]

  • принятие наследства;
  • копии документов;
  • брачные контракты;
  • переводы документов с иностранных языков;
  • оформления доверенностей с передачей прав на другого человека;
  • договоры ренты и пожизненного содержания;
  • договоры продажи недвижимости в случаях, когда в числе владельцев более 1 человека;
  • долевая купля-продажа недвижимости;
  • разрешения от родителей на вывоз детей, не достигших 16-летнего возраста, за пределы РФ;
  • регистрации ООО;
  • иные типы документов, которые в соответствии с совместным решением сторон, оформлялись с условием нотариального заверения, причем данное условие должно быть прописано в теле документа либо в дополнительном соглашении.

В случае самостоятельного составления документов сторонами соглашения бумаги будут иметь юридическую силу, даже если они не были заверены у нотариуса.[ads-mob-1]

Для этого документы должны быть составлены грамотно с юридической точки зрения, а также содержать подписи обеих сторон соглашения.

Но при отсутствии должного опыта или знаний лучше обратиться к нотариусу для проверки грамотности составления и заверения оформленных бумаг.

[attention type=green]Однако, прежде чем идти к нотариусу, необходимо заранее узнать, какой дополнительный список документов необходим для того, чтобы нотариальное заверение было выполнено.[/attention]

Какие документы не заверяет нотариус

печать на документеНесмотря на то, что список заверяемых документов довольно широк, имеется ограничение по тому, какие бумаги нотариус имеет право заявлять, а какие нет.

Это регламентируется статьей 45 закона о нотариате.

В данный список входят:

  • Документы с заламинированными поверхностями. Данное правило связано с тем, что указанная обработка не позволяет определить подлинность документа. Он, в соответствии с Законодательством, в принципе не будет считаться действительным.
  • Документы, подпись на которых выполнена при помощи факсимильного штампа, либо светокопирования, либо иного технического способа создания подписи.
  • Документ, созданный за рубежом, но не прошедший легализацию в соответствии с Законодательством. Либо же не соответствующий требованиям международных соглашений.
  • Документ, в составе которого имеется несколько листов, но при этом они не пронумерованы, не прошиты и не скреплены печатью. А также, если на них отсутствует подпись должностного лица, наделенного соответствующими полномочиями.
  • Документы с нарушенной целостностью, когда имеются нечитаемые фрагменты текста, неразборчивые печати либо реквизиты и подписи лиц, которые могут привести к неверному пониманию содержания документа и поставить под вопрос его подлинность.
  • Документ, одна или несколько частей которого написаны карандашом.
  • Документы, в тексте которых присутствуют исправления, приписки, зачеркнутые слова, подчистки либо другие исправления, но при этом не стоит печати «Исправленному верить». Такая бумага также считается недействительной.

О сроках и ценах

рабочий кабинет нотариусаСколько стоит заверить копию документа у нотариуса (доверенность или другие документы)?

У многих граждан возникает вопрос, сколько времени действительна заверенная копия того или иного документа.

В соответствии с Законодательством, она имеет юридическую силу до того момента, пока действителен оригинал.

Но если после момента заверения прошло много лет, то далеко не во всех инстанциях такую копию смогут принять. Могут возникнуть сомнения в существовании изначального документа. Поэтому потребуется либо принести оригинал, либо создать и заверить новую копию.

В качестве примера такой ситуации можно рассмотреть заверенное свидетельство о браке. Брак мог быть уже давно расторгнут, но заверенная копия документа осталась на руках у владельца. Либо заверенное свидетельство о рождении. Юридически неправильно, если, например, оригинал был потерян через год после заверения копии, при этом ее выдают в дальнейшем за копию существующего документа.

Теперь стоит рассмотреть более подробно расценки на услуги нотариуса по заверению документов.

По Законодательству величина суммы, которую необходимо уплатить в нотариальной конторе за ту или иную услугу, составляется из двух частей:

  1. Нотариальный тариф. Он диктуется Законодательством РФ и един для всех нотариальных контор.
  2. Оплата правовой и технической работы. Определяется каждым нотариусом самостоятельно, но с точки зрения статистики имеет примерно одинаковые суммы. Различия могут быть только в случае, если конторы находятся в разных регионах, либо какой-либо конкретный нотариус определяет другой уровень оценки стоимости работы.

Ниже описаны несколько примеров размера нотариального тарифа (стоимость):

Какое действие необходимо выполнить Величина нотариального тарифа
Договор ипотеки жилого помещения 0,5% от суммы договора. При этом уплачиваемый тариф должен находиться в интервале от 300 рублей до 20 000 рублей.
Договор купли-продажи доли и залога доля в уставном капитале общества, сторонами которого являются физ. лица
  • Не менее 1500 рублей.
  • Если сделка лежит в интервале до 1 млн. рублей, то 0,5% от суммы договора.
  • Если выше 1 млн., но не более 10 млн. рублей — 5000 рублей + 0,3% от суммы договора.
  • Если выше 10 млн. рублей, то 32 000 рублей + 0,15% от суммы договора.
Брачный договор 500 р.
Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию:

  • на имущество;
  • на денежный вклад;
  • на недополученные пенсии и компенсации по вкладам.
  • Близким родственникам умершего, относящимся к I и II очередям — 0,3% от оценочной стоимости наследства, но не более 100 000 рублей.
  • Остальным категориям родственников — 0,6% от оценочной стоимости наследства, но не более 1 млн. рублей.
Доверенности для совершения сделок 200 р.

Кто имеет право заверять доверенность кроме нотариуса?

Нередко бывают ситуации, при которых лицо, желающее заверить доверенность, не может обратиться напрямую к нотариусу по тем или иным причинам. Примером тому может быть отсутствие нотариальной конторы на территории населенного пункта, где проживает лицо, составившее доверенность.

[ads-pc-4]

  • Главный старший и дежурный врачи военного госпиталя или военного санатория для военнослужащих.
  • Командиры военных частей, либо начальники одноименных учебных заведений. Они могут заверить доверенность для самого военнослужащего, а также для членов его семьи.
  • Руководители организаций для своих работников.
  • Родители, опекуны или попечители в случае для несовершеннолетних детей.
  • Директора обычных учебных заведений. Это распространяется на заверение доверенностей для обучающихся или работников данных заведений.
  • Главврач стационарного или гражданского медицинского учреждения — для тех, кто находится на лечении, в связи с получением заработной платы или иных платежей.
  • Начальники колонии, тюрьмы или следственного изолятора составляют доверенности для тех, кто лишен свободы.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что нужно быть внимательным к тому, будут ли самостоятельно составленные документы действительными. Данную информацию необходимо знать, поскольку можно оказаться в ситуации, когда юридическая сила документа будет важна.[ads-mob-2]

При попытке сэкономить средства нужно трезво оценивать целесообразность подобного действия. Возможно, гораздо выгоднее будет потратить меньшее количество средств и времени, обратившись к нотариусу и юристу, чем при отсутствии данных действий разбираться с возможными неприятностями.

Инвалидность по зрению — критерии и определение группы

Инвалидность – специальный статус лица, которое в силу особенностей здоровья и наличия заболеваний не может полноценно трудиться и вести нормальный образ жизни.

При наличии такого статуса полагаются определенные льготы. Именно поэтому получить его необходимо всем, кто имеет на это право.

Выплаты от государства и другие виды социальной помощи могут облегчить жизнь тому, кто имеет ограничения в силу наличия заболевания, в том числе и инвалидность по зрению, назначающаяся по определенным критериям и нормам.

Когда дают инвалидность по зрению, рассмотрим далее.

Нарушение зрительных функций и инвалидность

[ads-pc-2]По причине имеющихся у пациента нарушений зрительной способности, может быть назначена определенная инвалидная группа.

Это означает, что пациент, не способный существовать в условиях наравне с другими, в силу нарушений зрения, вправе получать материальные выплаты и иные льготы от государства.

Это может частично обеспечить его доходом, особенно, если болезнь не позволяет трудиться в полном объеме.

Право и порядок назначения степени определенного уровня изложены в ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» №18-ФЗ от 24.11.95 г. В нем определен порядок присуждения определенной группы, способы обоснования и другие основные параметры решения вопроса.

Там же зафиксированы требования к комиссии для определения уровня нуждаемости в помощи каждого больного и способы его реабилитации, если она возможна.[ads-mob-1]

В Российской Федерации действуют Правила признания лица инвалидом, которые применяются именно к тем, кто имеет проблемы со зрением. Там указано, что если инвалидность дается лицу с наличием полной слепоты на оба глаза, которому ранее проводилось адекватное лечение, не приносящее результата, то срок действия устанавливается неограниченный. Там же указано, что комиссия должна установить, что изменения зрения были необратимыми и коррекции не поддаются.

Все несовершеннолетние больные попадают под одну общую категорию «ребенок-инвалид».

[attention type=green]В случаях, когда выздоровление возможно, пусть даже и маловероятно, срок устанавливается по решению МЭК и в соответствии с требованиями закона, а также с учетом пожеланий лечащего врача.[/attention]

Степени слабовидения

нарушения зренияСтепени нарушения функций зрения разработаны для того, чтобы было проще отнести конкретное поражение зрительной функции к определенной группе инвалидности и установить объем его влияния на уровень жизни больного.

Всего выделяют 4 степени слабовидения. Первая присваивается при незначительных нарушениях зрительной функции.

К ним относится:

  • поле зрение, суженное до 40 градусов;
  • отсутствие слепых участков в поле зрения;
  • пороги ЭЧ до 80 мКа, показатель КЧСМ до 45 ГЦ;
  • острота зрения в границах 0,4-0,7;
  • отсутствие снижения зрительной работоспособности.

При утверждении первой категории не считается, что пациент видит на столько плохо, что не может нормально трудиться и осуществлять другие действия.

Вторая степень слабовидения характеризуется показателями:

  • поле зрения, суженое от 20 до 40 градусов;
  • единичные темные поля в рамках поля видимости;
  • показатели ЭЧ до 120 мКа, а также КЧСМ до 30, лабильность до 30;
  • наблюдается умеренное снижение зрительной работоспособности.

Вторая степень считается средней категорией слабовидения, тогда как третья характеризуется:

проверка зрения

  • наличием абсолютных и многочисленных «слепых» зон в рамках поля зрения, которое находится в границах 10-20 градусов;
  • остротой зрения в области 0,05-0,3;
  • показателем лабильности до 20, КЧСМ до 20, а также пороги ЭЧ до 120 мКа;
  • существенным снижением зрительной работоспособности;
  • последней степени слепоты присущи следующие характеристики: сужением зрительной остроты от 0 до 0,4.

Последней, самой тяжелой степенью признается четвертая. Она имеет определенные черты:

  • отсутствие остроты зрения или максимальный показатель, равный 0,04;
  • сливные «темные пятна», которые заполняют большую часть зрительного поля или одно большое, расположенное в центре;
  • показатель ЭЧ порога от 300 мКа, лабильность меньше 20 ГЦ, КЧСМ меньше 20 Гц;
  • полное отсутствие или выраженное снижение зрительной работоспособности.

[attention type=green]Таким образом, четвертая степень означает полную или практически полную слепоту, тогда как первая имеет наиболее незначительные последствия для человека.

Приведенная классификация помогает врачам и МЭК сделать однозначный вывод о возможности или невозможности установки инвалидности.[/attention]

Критерии определения групп инвалидности по зрению

на приеме у окулистаСколько диоптрий должно быть зрение, чтобы получить инвалидность?

Для того чтобы установить, какую именно группу необходимо присвоить, существуют строго закрепленные критерии.

Они позволяют комиссии сделать определенное заключение по результатам обращения лица и отнести его заболевание к какой-либо группе инвалидности.

I группа

Считается самой серьезной и автоматически означает полную утрату работоспособности. Она присуждается, если имеются нарушения 4 степени слепоты. Все относящиеся к этой категории показатели должны быть обнаружены у лица, претендующего на инвалидность.

II группа

При отнесении повреждений зрительной функции лица ко 2 группе инвалидности необходимо подтвердить наличие у него всех характеристик, присущих 3 категории слепоты.[ads-mob-2]

III группа

Получить ее можно только при медицинском подтверждении 2 степени нарушения зрения. Первая же степень не означает права больного на получение какой-либо группы инвалидности.

Как получить инвалидность по зрению?

решение МСЭ о присвоении инвалидностиКак оформить инвалидность по зрению? Для того чтобы получить инвалидность по зрению, необходимо пройти специальное освидетельствование.

Во-первых, придется самостоятельно ходатайствовать об установлении какой-либо группы.

Сделать это можно только совместно со специалистом, который точно определит, на что может претендовать пациент.

Первым шагом станет получение направления на прохождение медико-социальной комиссии от лечащего врача офтальмолога.

Кроме него такой документ вправе выдавать:

  • органы соцзащиты;
  • Пенсионный фонд.

Наличие таких правомочий связано с тем, что именно они отвечают за социальное благополучие человека и обязаны защищать его права. Если никто из перечисленных по каким-либо причинам не направляет лицо на экспертизу, то оно вправе самостоятельно обратиться туда со справкой об отказе из компетентных органов. Она будет выступать основанием принятия от лица заявления на реализацию права оформления инвалидности.

Прохождение комиссии и оформление документов

[ads-pc-3]Для того чтобы пройти исследование членами утвержденной комиссии, необходимо явиться в местное отделение бюро, где она располагается.

В отдельных случаях лицо будет направлено в федеральное бюро, если на местном уровне выдать правильное заключение невозможно или затруднительно.

Однако если по состоянию здоровья явка больного невозможна, он вправе пройти процедуру заочно. Для этого он подает все документы, включая историю болезни, а решение выносится без него.

О результатах в таком случае ему должно быть сообщено. Так же возможно рассмотрение дела в стационаре или медицинском учреждении, где лечится пациент.

Во внимание принимаются все меры по предотвращению заболевания, психологический портрет больного, наличие ограничений жизнедеятельности и трудовой занятости в связи с имеющимся заболеванием.

Если вынесен отрицательный вердикт, то заинтересованное лицо вправе его обжаловать в бюро, но уже федерального уровня. Если же и там не удалось добиться желаемого, единственный путь – обращаться в суд.

Если же ответ дан положительный, то будет оформлено заключение, на основании которого можно закрепить статус и права, обретенные в результате его получения.

Таким образом, инвалидность по зрению выдается после прохождения специализированной комиссии, которая выдает официальное экспертное заключение. Она действует на основании законодательства и выносит решение при учете всех важных факторов. Отказ можно обжаловать в вышестоящей инстанции, а при необходимости, в порядке судебного разбирательства.

Ликвидация ООО с единственным участником — пошаговая инструкция

Ликвидационная процедура ООО где в качестве юридического лица выступает единоличный учредитель проходит немного проще чем в тех случаях когда учредителей несколько.

Объясняется это тем, что нет необходимости проводить собрания с длительными обсуждениями для получения согласия на проведения этого процесса.

При ликвидации ООО с единственным участником пошаговая инструкция зависит от выбранного способа прохождения этой процедуры – добровольно, через реорганизацию или проведя процедуру банкротства. Решение о выборе любого из этих способов принимает учредитель на основании наличия или отсутствия долгов, а также принимая во внимание нарушения совершённые в ходе деятельности организации.

Порядок ликвидации ООО

Порядок ликвидации ООО с единственным участником практически не меняется в зависимости от выбора способа ликвидации. При каждом есть обязательное условие подготовки всех необходимых документов описанных в Налоговом и Гражданском кодексе РФ. Причём эти документы должны быть собраны и поданы в строго определённый законом срок.

[ads-pc-2]Для ликвидации ООО с одним участником по законодательству первоначально следует предпринять действие по оформлению решения о прекращении деятельности ООО.

В этом постановлении (по принятому образцу решения о ликвидации) должен найти отражение сам факт желания учредителя ликвидировать компанию.

Обязаны быть указаны фамилии нескольких либо одного члена ликвидационной комиссии.[ads-mob-1]

Документ не заверяется нотариально, но подпись учредителя обязательно должна присутствовать. По закону возможно назначить в качестве единственного ликвидатора ООО самого учредителя.

На основании решения о ликвидации составляется уведомление в соответствии с формами №15001 и №15002. В первой сообщается о скором прекращении деятельности фирмы, а во второй о том, что по этому вопросу назначена ликвидационная комиссия.

При добровольной процедуре ликвидации не так сложно и трудоёмко осуществить весь процесс как в случае признания организации банкротом.

Банкротство компании начинается тогда, когда кредитором подаётся заявление в арбитражный суд с требованием признать фирму-должника банкротом из-за наличия и невыплаты долгов. На основании этого заявления суд принимает решение о начале процедуры банкротства.

процедура банкротстваТакое же начало этому процессу может положить и сам учредитель, подав заявление с просьбой признания его банкротом.

К заявлению должны быть приложены документы бухгалтерского учета, подтверждающие невозможность выплат по принятым обязательствам.

Если после подачи искового заявления в течение трёх месяцев от установленной судом даты у ООО нет возможности рассчитаться с кредиторами, а общая сумма долгов превышает установленный законодательством предел то в отношении такой организации может начаться сокращённая или полная процедура банкротства.

[attention type=green]В случае признания искового заявления действительным в арбитражном суде в срок не более одного месяца должно пройти заседание, на котором будет принято решение о наблюдении за деятельностью ООО.[/attention]

Управление компанией в период ликвидации

внешнее руководство компаниейУправление компанией в этот период ликвидации переходит под внешнее руководство.

Специально назначенная группа наблюдателей на протяжении определённого срока (в среднем около полугода) будет проводить контроль над деятельностью организации.

Главной целью наблюдателей станет определение реальности или фиктивности банкротства. В результате на основании наблюдения и будет принято решение признать компанию банкротом либо нет.

После проведённого наблюдателями анализа управление деятельностью осуществляется на основе конкурсного производства. Для этого на срок от 6 месяцев до года назначается временный управляющий.

Основной целью его работы является удовлетворение всех претензий. Главные из которых – возврат долгов кредиторам и выплата налогов государству. Для осуществления этих целей происходит распродажа имущества компании-должника. Те долговые обязательства, которые не были выполнены за это время, признаются списанными с должника.

Реорганизация предприятия

реорганизация фирмыРеорганизация предприятия происходит, когда у учредителя возникает необходимость в перестроении структуры управления или для возможности выхода из кризисной ситуации.

Началом проведения реорганизационных действий, как и в остальных моментах, служит подача заявления в налоговые органы с просьбой о разрешении проведения действий о:

  1. Слиянии своей организации с другими и создании нового ООО, когда к вновь созданной структуре переходят все имущественные и неимущественные права а также обязанности участвующих в этом компаний. По окончании проведения этого процесса все его члены исключаются из государственного реестра.
  2. Готовности объединиться с уже существующим ООО. В результате чего компания также считается ликвидированной.
  3. Разделении собственной компании на две или несколько более мелких. При этом происходит образование новых юридических лиц по числу вновь созданных компаний.
  4. Переводе себя как юридического лица в другой вид собственности – в ИП либо АО. Как следствие прекращение деятельности и переход в другую форму организационно-правовую форму.
  5. Выделении из своей структуры на базе разделительного баланса новой организации. Эта организация получает часть имущества а также имеет права и обязанности нового юридического лица.

Кроме этих моментов, существует смешанная форма реорганизационного процесса, сочетающая в себе сразу несколько таких вариантов.[ads-mob-2]

Но любой из выбранных путей предполагает совершение определённых шагов:

[ads-pc-4]

  • подача документов в разрешительные органы о принятии решения и начале процедуры реорганизации;
  • уведомление всех известных кредиторов, а также всех работников своего предприятия;
  • опубликование в СМИ принятого решения;
  • получение от антимонопольного органа согласия на проведение процесса;
  • составление передаточного акта с полной инвентаризацией имущества;
  • подготовки финального пакета документации для государственной регистрации всех изменений.

Важно после получения документов о прохождении всего реорганизационного процесса удостоверится в правильности оформления подтверждающих документов. Быстрое исправление допущенных ошибок возможно только в день регистрации.

Исковое заявление об определении места жительства ребенка

Нередко при разводе супругов вопрос встает не только о разделе имущества, определении порядка воспитания детей, но и об определении места их дальнейшего проживания.

Однако не так просто родителям бывает прийти к соглашению о том, с кем будет жить чадо, мирным путем.

С чего начать?

Начать процедуру определения места проживания детей следует с мирного обсуждения этого вопроса. Если решить проблему в порядке диалога не удалось, то родители правомочны подать иск в суд об определении места жительства детей.

Для его подачи необходимо подготовить определенный набор документов, в который войдут:

[ads-pc-2]

  • свидетельства о рождении детей;
  • свидетельство о том, брак расторгнут;
  • квитанция о выплате госпошлины;
  • бумаги, которые подтверждают, что заявитель имеет преимущества в обеспеченности материальными, временными и психологическими ресурсами в вопросе воспитания детей.

[attention type=green]Иск лучше составлять при помощи юриста, чтобы правильно обозначить свою позицию и не упустить важной информации.

Однако перед обращением в суд лучше все же принять обоюдное решение, которое устроит стороны. Это поможет избежать лишних затрат, конфликтов и разбирательств.[/attention]

Что принимается во внимание?

решение по поводу детей по судуСуд рассматривает иск об определении места проживания детей с учетом позиции обеих сторон.

Однако мнение самого ребенка тоже принимается судом во внимание, если он достиг возраста 10 лет.

Кроме того, для получения положительного решения по представленному иску необходимо:

  • Наличие места жительства заинтересованного родителя. Не обязательно иметь собственную жилплощадь, она может быть получена от муниципалитета по соглашению соцнайма. Это не считается основанием для отказа в проживании ребенка у данного родителя.
  • Наличие дохода, достаточного для обеспечения ребенка. Причем, родитель с большим доходом не имеет существенного преимущества. Главное, чтобы заработка хватало на содержание чада и обеспечение его всем необходимым.
  • Условия проживания, подходящие для ребенка. Этот фактор описывается органами опеки и детскими психологами, которые участвуют в решении подобных дел. Сюда относится обстановка жилплощади, психологическая атмосфера, отношение к детям и т.д.

Экспертиза детскими психологами проводится в подобных делах, чтобы достоверно определить, что ребенок имеет сильную привязанность к взрослому. Это важно для отделения личного мнения ребенка от того, которое навязано взрослым. Вывод эксперта и мнение ребенка учитываются судом, но не являются однозначно ключевыми.

Основные категории споров

споры о детях после разводаСпоров, возникающих по вопросам определения места дальнейшего проживания и порядка воспитания детей, может быть много.

Они подразделяются на некоторые категории.

Рассмотрим основные из них:

  • Определение места жительства ребенка после развода родителей с папой или мамой. В данной категории только определяется место проживания ребенка после развода с одним из родителей.
  • Определение и изменение порядка и правил общения с детьми после развода. Здесь решается вопрос об установлении графика общения с тем родителем, с которым чадо не проживает.
  • Споры по защите прав отцов при определении места жительства детей с матерью. Отцы нередко лишаются или ограничиваются в общении с детьми на незаконных основаниях.
  • Споры по защите прав отцов одновременно с расторжением брака.

Нередко несколько категорий споров сочетаются в одном деле, а решение по ним принимается смежно. Иногда вопросы рассматриваются по раздельным искам, но после решения по одному из них проигравшая сторона подает иск по другому виду спора.

Например, после рассмотрения дела по определению места жительства малыша с матерью, отец подает иск о защите своих прав в отношении него. Мать может подать иск об установлении графика общения несовершеннолетнего с отцом.

Судебная практика

Практика судебных споров по вопросу об определении места проживания несовершеннолетних разнообразна. Она показывает, что чаще их оставляют по решению суда проживать совместно с матерью. Это обусловлено тем, что:

  • Они больше привязаны к матери.
  • Женщины имеют доход и место жительства наравне с мужчинами. Даже если женщина имеет заработок чуть ниже мужчины, это не является определяющим фактором в принятии решения суда.
  • Существует субъективный фактор принятия таких решений – большинство судей по делам об определении места жительства детей являются женщинами.

Однако судебная практика имеет примеры, когда несовершеннолетних оставляют с отцами.[ads-mob-1]

[ads-pc-4]Это часто происходит, если:

  • мать страдает алкоголизмом, наркоманией и т.д.;
  • не способна обеспечивать достойный уровень жизни чада;
  • не имеет жилья, средств на их достойное содержание и полноценное развитие;
  • прослеживается сильная близость несовершеннолетнего к отцу, отсутствие психологической связи с матерью, этот фактор устанавливается с учетом мнения ребенка и специалистов.

[attention type=green]Однако, позиция несовершеннолетнего от 10 лет важна, но не считается определяющей. Суд учтет ее и сделает вывод по существу рассматриваемого дела комплексно.[/attention]

Образец искового заявления

В ________(суд)

Истец:__________(Ф.И.О.)

Адрес___________(прописка)

Ответчик_________(Ф.И.О.)

Адрес____________(прописка)

Органы опеки и попечительства__________(адрес)

Исковое заявление об определении места жительства ребенка

Я_____________(Ф.И.О.) являюсь отцом лица, не достигшего 18 лет ____________(Ф.И.О.) _______(дата рождения). Между мной и ответчиком ____________(Ф.И.О.), которая приходится ему матерью возникло разногласие по поводу места его дальнейшего проживания. Ответчик полагает, что несовершеннолетний должен жить с ней, с чем я категорически не согласен.

Я обладаю возможностью обеспечить его, создать все условия для благоприятного проживания, так как:

  • имею собственную жилплощадь – 2-х комнатную квартиру __________________(адрес). В ней присутствует все для ребенка: отдельная комната, место для учебы и т.д.
  • имею стабильный заработок, так как трудоустроен в __________(наименование организации);
  • положительные характеристики.

Оставлять по месту проживания ответчика не считаю возможным, так как __________(Ф.И.О.) нигде не трудоустроена, не имеет собственного жилья, не может создать условий для гармоничного воспитания и развития несовершеннолетнего, страдает хроническим алкоголизмом.[ads-mob-2]

По ст. 81 п.1 СК РФ при отсутствии договоренности о выплате алиментов, я имею право на получение денежных сумм от ответчика на содержание _____. В связи с перечисленным прошу:

  • определить место жительства _________(Ф.И.О. ) со мной;
  • взыскать с ответчика __________(Ф.И.О.) алиментные выплаты на содержание ребенка _________(Ф.И.О.) в объеме ¼ от всех имеющихся разновидностей дохода.

Приложения: (список прилагаемых документов).

Дата_____ Подпись_______

Таким образом, иск об определении места жительства ребёнка подается одним из родителей, если нет договоренности со вторым по данной проблеме. Суд выносит решение, исходя из сочетаний факторов, учитывая мнение чада старше 10 лет. Однако окончательное решение выносится по совокупности всех обстоятельств.

Оформление земли под гаражом в собственность — необходимые документы

Российское законодательство все внимательнее отслеживает сделки, связанные с оборотом гаражных земельных участков.

Это связано с повышением безопасности имущественных отношений и защитой прав граждан.

Государство предпринимает усилия, чтобы оформление земли под гаражом в собственность проводились по определенным процедурам и в установленном законом порядке.

Зачем оформлять права на землю?

В соответствии с современным правилами, все сделки с недвижимостью являются законными только в случае присутствия в них сертификата на землю, занимаемого строением.

[ads-pc-2]В случае покупки гаража, участок земли под ним формально переходит во владение нового покупателя.

За это владельцу выставляется плата за землепользование в размере стоимости земельного налога.

Но покупатель, не оформивший землю надлежащим образом, не имеет права распоряжаться ей по своему усмотрению.

Это означает, что он не может ни продать ее, ни заложить, ни передать ее по наследству или сдать в аренду.[ads-mob-1]

Также на неоформленной земле невозможно использование строения по собственному усмотрению – проведение его реконструкции, надстройки верхнего этажа и т.д. Любое действие подобного рода нужно согласовывать с районной или городской администрацией.

При оформлении земли это право у собственника появляется.

Еще одно важное обстоятельство. Если земля под гаражом не прошла регистрацию, она считается принадлежащей государству. И если она понадобится государству для застройки, оно может лишить владельца его земельного участка на совершенно законных основаниях.

В этом случае застройщик делает запрос в администрацию – выделялась ли земля на определенной территории под строительство, а так же в Росреестр – проводилась ли на ней регистрация прав собственности; тем самым выясняя, есть ли у этой земли законные собственники.

Если в указанных учреждениях никаких данных нет, земля считается свободной. Это относится и к землям, на которых находятся гаражно-строительные кооперативы (ГСК).

кадастровый паспортЗастройщик автоматически получает право на снос всех построек на территории строительства за свой счет.

Для этого он через местные объявления или прессу оповещает собственников о необходимости разобрать и вывезти свое имущество с занимаемой земли.

По истечении установленного срока застройщик вправе вскрывать и сносить гаражи.

Блокировать это решение можно, только предоставив в муниципалитет доказательства, что занимаемая земля находится в собственности владельца. В этом случае застройщик обязан выкупить у собственника его недвижимость по рыночной цене.

[attention type=yellow]При существующем росте стоимости земли и быстром уплотнении застройки существует значительный риск лишиться участка, если он не оформлен правильным образом.[/attention]

Тонкости оформления земли в гаражном кооперативе

Рассмотрим подробно, как оформить землю под гаражом в собственность. Сегодня многие ГСК исключены из реестра как действующие юридические лица. Связано это с тем, что по новому законодательству все ГСК должны были пройти перерегистрацию своих уставных документов в соответствии с новыми требованиями.

гаражный кооперативНо фактически большинство председателей ГСК игнорирует это обстоятельство. Многие ГСК, не разобравшись в ситуации, зарегистрировали новые юридические лица со старым названием.

В результате владелец гаража, выплатив пай и придя в Росреестр со справкой и обмерами БТИ для регистрации своего участка, сталкивается с требованием предоставить учредительные документы ГСК.

Но по новым учредительным документам этот земельный участок данному ГСК никогда не отводился. Эта проблема не решается даже обращением собственника в суд. По закону такие гаражи признаются самостроем.

Решением возникшей ситуации является восстановление прежнего юридического лица. Процедура восстановления не сложна и занимает не более нескольких месяцев.

Второй важный вопрос – во многих ГСК строительство гаражей давно вышло за границы отведенной им территории. Члены ГСК, вступая в кооператив и выплачивая взносы, считают, что имеют законную собственность, но на деле это не так.

Причиной ситуации является невнимательность при вступлении в ГСК. Собственник, встречаясь с председателем, не смотрит документы кооператива на предмет принадлежности конкретного участка ГСК, и не выясняет, законно ли в указанном месте делать пристрой. В результате при оформлении земли возникают серьезные проблемы.

Третий вопрос, усложняющий оформление гаража в кооперативе – по действующему законодательству земля под гаражом оформляется в случае, если гараж представляет собой отдельное строение, имеет свой фундамент и въезд.

Гараж в ГСК имеет стены, являющиеся общими для соседних гаражей, т.е. он не является отдельным строением, соответственно, землю можно оформить, только если получено согласие всех владельцев примыкающего гаражного ряда.

[attention type=green]Учитывая все обозначенные нюансы, процедура оформления земли в ГСК может затянуться, т.к. может потребовать предоставления дополнительных документов и внесения в них множества поправок.[/attention]

Перечень документов для оформления

Право собственности на землю подтверждает сертификат, выданный Регистрационной палатой Росреестра.

Регистрация земли проводится в следующих случаях:

оформление земельного участка

  • при наличии права на пожизненное владение участком с правом наследования;
  • при наличии права на пользование участком без ограничения по времени (земля получена от завода, через образование ГСК и т.д.);
  • при наличии права аренды земли, оформленной через сделку с районной, городской администрацией.

Для оформления прав собственности необходимо обратиться в местное подразделение Росреестра. Если гараж находится в сельской местности, необходимо обратиться в местную администрацию.

Требуемые документы:

  • заявление (бланк имеется в учреждении);
  • копия гражданского паспорта;
  • документы, на основании которых был построен или приобретен гараж на регистрируемом участке (свидетельство, арендный договор, акт права пользования или владения, выписка из похозяйственной книги и т.д.);
  • выписка из БТИ с генеральным планом участка (при получении собственности до 1999 года);
  • кадастровый (или технический) паспорт, доказывающий постановку участка на кадастровый учет;
  • квитанция об уплате государственной пошлины (ее можно оплатить в учреждении Росреестра или в любом банке).

Если у собственника нет кадастрового паспорта, необходимо его оформить. Для этого нужно обратиться в ближайшую лицензированную землеустроительную компанию для проведения межевания земли. Работу проведет кадастровый инженер. Если межевание уже было проведено, кадастровые выписки можно получить в Кадастровой палате Росреестра.

[attention type=green]Регистрация земли занимает около месяца, после собственнику выдается свидетельство о государственной регистрации права собственности на землю (сертификат).[/attention]

Индивидуальный гараж

Для облегчения процедур оформления земли государством издан закон о дачной амнистии (сокращенно ФЗ № 93), позволяющий оформить землю по упрощенной схеме.

Амнистия, указанная в законе, распространяется только на участки, выданные владельцам до 30 октября 2001 года. Для их легализации необходимо представить вышеуказанные документы, за исключением кадастрового (технического) паспорта.

отдельно стоящий гаражВ прошлом некоторые владельцы индивидуальных гаражей объединялись с ГСК, оформляя свои участки через договор аренды. Это лишает владельцев таких гаражей амнистии, прописанной в ФЗ № 93.

В этих случаях, чтобы признать право собственности, рекомендуется обратиться в суд.

Так же это относится и к ситуациям, когда у владельца нет полного комплекта документов или есть только их копии. В большинстве случаев суд выносит положительное решение.

Если у собственника имеется металлический гараж и нет разрешительных документов, он может обратиться с заявлением о признании права собственности в органы местной администрации. Для этого необходимо предоставить документы, на основании которых был приобретен или возведен гараж на этом участке.

[attention type=green]Согласно ФЗ №122, земля может быть оформлена в собственность, если гараж стоит на капитальном фундаменте или имеет погреб из кирпича или иное капитальное сооружение под ним, т.е. он является действительно недвижимым имуществом.[/attention]

Стоимость

Примерные расходы:

[ads-pc-4]

  1. При оформлении сертификата взимается госпошлина в размере 200 рублей для физических лиц и 600 рублей для юридических.
  2. При обращении в суд госпошлина на судебные издержки составляет около 500 рублей. Обмеры БТИ – 1500 рублей. Остальные расходы связаны только с судебным представительством заявителя.
  3. Межевание участка стоит приблизительно 10 тыс. рублей.

В среднем, без обращения к юристам, оформление земли обходится примерно в 15 тыс. рублей.[ads-mob-2]

Перечень необходимых документов, требующийся для регистрации земли, а так же стоимость всех процедур устанавливают органы местной администрации. Этот перечень может быть различным для каждого района, и его необходимо уточнить по месту регистрации.

В заключение стоит добавить, что несмотря на возможные затруднения, оформление земли в собственность имеет и свои заметные преимущества. К сказанному в статье можно добавить, что стоимость гаража с оформленным земельным участком вырастает на рынке недвижимости примерно в полтора раза.