Гарантийное письмо о приеме на работу – это документ, документально фиксирующий обязанность работодателя гарантированно предоставить рабочее место сотруднику.
В гарантийном письме кроме обязательства принять кандидата в штат (на должность) могут перечисляться (не обязательны) различные условия трудоустройства, такие как:
[ads-pc-2]
сроки обязательного трудоустройства;
размер оплаты труда;
общая продолжительность трудового договора (контракта), возможность его пролонгации;
условия трудового процесса и соц. обеспечения.
По своей сути, гарантийное письмо о приеме на работу является зафиксированным на бумаге обязательством работодателя перед сотрудником в предоставлении ему трудоустройства и определенной суммы заработной платы, тем самым обеспечивает интересы сотрудника.
В гарантийном письме о приеме на работу не могут выдвигаться какие-либо требования или дополнительные условия предоставления трудоустройства.[ads-mob-1]
В каких случаях требуется гарантийное письмо о приеме на работу?
Несмотря на отсутствие в Трудовом Кодексе Российской Федерации упоминаний о необходимости предъявления гарантийного письма, существуют ситуации, в которых оно требуется:
Участие не граждан Российской Федерации и иностранных граждан в Программе переселения соотечественников. Для участия в этой Программе необходимо соблюдение регламента устройства на работу и гарантии работодателя по трудоустройству – необходимое условие.
В случаях, когда предприятие направляет абитуриента на обучение в высшее учебное заведение за счет бюджета и гарантирует, что нуждается в специалисте данного профиля и после окончания обучения примет его в штат.
Для выполнения условий условно-досрочного освобождения, когда осужденному центром занятости предоставляется какая-либо официальная занятость.
При приеме гражданина другого государства на работу.
При отправке или переводе на работу российского гражданина в другое государство.
Особенности оформления гарантийного письма о приеме на работу
Нормативными актами бланк гарантийного письма о приеме на работу не утвержден, но, несмотря на отсутствие четких формализованных требований к его оформлению, оно должно выполнять свою основную функцию – гарантировать устройство соискателя в штат организации.
Для этого в гарантийном письме должны быть соблюдены обязательные условия:
Документ должен иметь выходные данные (исходящий номер и дату регистрации в архивном деле предприятия), чаще всего эти реквизиты располагаются в верхнем левом углу документа, вместе с «угловым штампом» организации. Если предприятие не имеет собственного бланка или углового штампа, дата и номер документа наносятся в белом поле.
В правом углу, вверху документа прописывается адресат (получатель) письма. Им может быть как соискатель должности, которому гарантируется трудоустройство, так и организация, требующая предоставления гарантийного письма.
Ниже, через несколько строк по центру располагается название документа, а именно фраза «ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО».
В основной части документа обязательно указание следующих реквизитов:
[ads-pc-4]
название юридического лица или организации, подтверждающей готовность трудоустроить соискателя;
данные кандидата (минимально ФИО);
планируемая должность, размер заработной платы и соц. гарантии;
планируемая дата или диапазон дат трудоустройства;
иные гарантии, предоставляемые кандидату на должность.
Под основной частью документа указываются должности уполномоченных лиц гарантирующего предприятия (гендиректора и главбуха), их ФИО, подписи и даты подписания ими документа.[ads-mob-2]
Подпись главного бухгалтера не обязательна, но из-за разнообразия правовых форм юридических лиц и особенностей финансового управления (например, в Уставе предприятия могут быть зафиксированы различные финансовые полномочия должностных лиц, и, например, генеральный директор не несет ответственности за определение суммы заработной платы и за сроки ее выплаты, а за эти действия отвечает исключительно главный финансист предприятия), желательна подпись главного финансиста предприятия, она даст больше гарантий будущему сотруднику.
Члены общества дееспособны в полной мере с 18 лет. При определённых обстоятельствах человек может быть объявлен полностью дееспособным в 16 (ГК ст.27).
С другой стороны, суд может назначить взрослому человеку попечителя, ограничив его дееспособность в силу алкогольной или наркотической зависимости и неконтролируемого пристрастия к азартным играм, а также при некоторых психических расстройствах.
В случае же тяжёлой болезни, или возраста, или психической неадекватности гражданина, когда он не даёт отчёт своим словам и поступкам, не в состоянии отвечать за действия и нести ответственность за содеянное, суд официально фиксирует факт его недееспособности и назначает опекунство над недееспособным человеком.
Признать и объявить человека недееспособным может только суд.
Для признания факта необходимо наличие двух аспектов:
медицинского;
юридического.
Цель официального признания недееспособности – защитить гражданина от причинения себе самому и другим людям вреда, связанного с объективной невозможностью управлять своими поступками.
Медицинский аспект устанавливается судебной психиатрической экспертизой, назначаемой в процессе рассмотрения дела (ГПК ст.283), которая определяет глубину расстройства и степень потенциальной опасности самостоятельной деятельности человека. Целевая судебная экспертиза может проводиться стационарно либо амбулаторно. Демонстративный отказ лица от освидетельствования является поводом для проведения экспертизы принудительно.
Юридический аспект кроется в подтверждении непонимания гражданином сути, цели и последствий совершаемых им поступков. При этом суд опирается на презумпцию дееспособности лица. Факты в доказательство его недееспособности должны быть представлены инициатором процесса (члены семьи и родственники, попечительский совет, представители медучреждения). Поводом для возбуждения дела о признании недееспособности служит заявление, подаваемое по месту проживания гражданина или размещения медучреждения, где он проходит курс лечения или реабилитации.[ads-mob-1]
Подтверждение недееспособности лица и вынесение судебного решения о признании данного факта являются основаниями для установления опеки. Последствия признания недееспособности:
[attention type=yellow]Следует знать, что объявление судебным порядком персональной недееспособности обратимо.
При положительном развитии событий вердикт «недееспособность» может быть заменен на формулировку «ограниченная дееспособность» или отменен вовсе (ГК ст.29 п.3).[/attention]
Порядок оформления опеки
Опекунство над недееспособным человеком назначается во исполнение соответствующего судебного решения (ГК стт.29 п.1, 31 п.1).
Не требуется назначения опекуна в случае пребывания гражданина в спецучреждении медицинской или образовательной направленности (ФЗ №48 ст.11 п.5), а также в социальном учреждении (ПП №927 об опеке и попечительстве 2010/17/11).
Опекунские обязанности в такой ситуации возлагаются на само учреждение.
Оформление опеки не очень быстрая процедура и проходит в несколько этапов (ПП №927):
Определение суда о признании недееспособности направляется в 3-дневный срок в орган опеки по факту проживания гражданина (ГК ст.34 п.2).
Опекунство должно быть оформлено в течение месяца (ФЗ №48 ст.2). Если опекун не назначен за это время, то функции по опеке возлагаются на опекунский исполнительный орган.
Потенциальный опекун подаёт заявление в орган опеки с приложением к нему ряда документов (ПП №927).
На рассмотрение заявления, затребование дополнительных бумаг по каналам межведомственной коммуникации, обследование жилищных условий отводится неделя. Дополнительные 3 дня требуются для составления акта обследования.
15 дней понадобятся органу опеки, чтобы проанализировать полученные сведения и изучить личность заявителя. Выводы и решение об одобрении опеки или об отказе оформляются Актом.
Заявитель ставится в известность о принятом решении в 3-дневный срок.
Опекать престарелого человека может только выразивший своё согласие, ответственный, морально устойчивый и высоконравственный гражданин. Добрые отношения между опекуном и подопечным приветствуются. Согласие недееспособного лица учитывается, если представляется возможным его получить.
Требования к опекуну человека в возрасте:
возраст от 18;
дееспособность;
отсутствие лишения родительских прав (СК ст.69), что говорит о весьма отталкивающих качествах;
отсутствие судимости по УК главы 16-20.
[attention type=green]При оформлении опекунства над недееспособным пожилым человеком преимущественным правом пользуются близкие родственники.т[/attention]
Нужна ли медсправка будущему опекуну?
Медицинское заключение о состоянии здоровья потенциального опекуна входит в перечень обязательных документов, представляемых в орган ОиП (ПП №117 2013/14/02). Врачебный вердикт необходим для исключения опасных заболеваний, не совместимых с опекунством:
туберкулёз;
активные инфекционные заболевания при отсутствии ремиссии;
рак;
психические и поведенческие расстройства, неврозы;
1 группа инвалидности – вне зависимости от причины.
Медицинское освидетельствование можно пройти в любом государственном или частном учреждении, имеющем медицинскую лицензию.
[attention type=green]Список врачей-специалистов и анализов содержится в Приказе МЗ №290н 2014/18/06 Приложение 1, п.5, он является исчерпывающим и не подлежит дополнению и/или изменению.[/attention]
представлять своего подопечного во всех инстанциях, защищать его права и действовать в его интересах;
контролировать поступки подопечного в целях исключения осознанного или неосознанного причинения вреда;
подавать иски в суд о взыскании алиментов, компенсации ущерба, вселении и выселении и пр.;
проживать в квартире подопечного;
обращаться в медицинские и образовательные учреждения для получения определённых услуг;
распоряжаться алиментами, пенсией и социальными пособиями подопечного без уведомления органов опеки (на содержание недееспособного гражданина – в рамках прожиточного минимума);
ходатайствовать о признании дееспособности опекаемого при положительных изменениях.
Опекун обязан:
сделать опись имущества подопечного в течение 3х дней с момента возложения на себя обязанностей;
действовать в интересах подопечного, а не в своих и не в интересах третьих лиц;
ставить в известность орган опеки при смене места проживания;
принимать меры по защите имущества и собственнических прав;
совершать сделки с собственностью подопечного с согласия органов опеки;
уплачивать налоги от его имени;
ежегодно составлять отчёт о расходовании средств и управлении собственностью опекаемого.
[attention type=yellow]Опекун может быть привлечён к ответственности за причинение вреда самому подопечному и его имуществу (ГК ст.1064), а также за оставление его одного и неоказание помощи в критической ситуации (УК стт.125, 150, 151, 156).[/attention]
Как оформить опекунство над недееспособным пожилым человеком?
В отношении человека в возрасте возможно оформление патронажа (ГК ст.41) или опеки (ГК ст.32).
Патронаж с договором доверительного управления (ГК гл.53) оформляют в отношении психически здорового дееспособного престарелого человека, ограниченного в действиях в силу болезни, возрастной слабости и т.д.
Опека над пожилым оформляется в случае недееспособности, связанной с серьёзным расстройством психики вследствие заболевания или возрастной деменции. Процедура оформления опеки над пожилым недееспособным ничем не отличается от стандартной.
Патронаж оформляется в органе опеки при поступлении заявлений от обеих сторон. Набор документов, необходимых к представлению, и алгоритм действий тот же, что и при оформлении опеки.
опекун освобождается по собственному желанию или по причине конфликта интересов сторон;
опекун отстраняется за недобросовестное выполнение обязанностей или вскрытие фактов нарушения законодательства и игнорирование интересов попечителя;
отмена судом недееспособности и признание полной адекватности гражданина.
Очевидно, говорить о прекращении опеки над недееспособным будет корректно лишь в случае его смерти или изменения статуса дееспособности в судебном порядке по ходатайству опекуна или опекунского совета.[ads-mob-2]
Во всех остальных случаях опека не может быть прекращена, а происходит лишь смена человека, уполномоченного защищать права и интересы гражданина, оказавшегося недееспособным в силу психического заболевания и нуждающегося в постоянной помощи и заботе.
Материнство и детство находятся под защитой государства.
Неуклонная поддержка семей с детьми – одна из социальных гарантий, закреплённых в Конституции (ст.7 п.2, ст.38 п.1).
Отпуск по уходу за ребёнком, нуждающимся в постоянном присмотре с рождения и до 3 лет, предоставляется матери, отцу или другому близкому родственнику малыша на основании заявления работающей мамочки (ТК ст.256) или того человека, которые будет заниматься ребёнком.
На всё время отпуска за сотрудником, заботящимся о малыше, сохраняется рабочее место. Время, проведённое в отпуске, включается в трудовой стаж. Финансовая поддержка предусмотрена на весь период, хотя, надо признать, после полутора лет она очень символическая.
При этом оформить отпуск может любой из родственников, фактически занимающийся уходом и воспитанием малыша, если он может подтвердить факт родства.
Единственное требование, которое следует соблюсти в данной ситуации, – подтвердить документально, что мать ребёнка, которая по умолчанию всегда принимала на себя бремя заботы, не числится в детском отпуске и не получает никакого пособия у себя на работе.
До 3-летнего возраста малыша целевой отпуск по уходу за ним могут вразбивку отсидеть поочерёдно и оба родителя, и бабушки с дедушками, если подобный расклад будет удобен матери, оправдан и разумен в рамках отдельно взятой семьи.
Детский отпуск начинается автоматически сразу после окончания отпуска по БиР (закрытие больничного) и может длиться до третьего дня рождения ребёнка включительно, но может быть прерван в любой момент по желанию матери с перекладыванием заботы о малыше на плечи отца или другого родственника.
О желании прервать детский отпуск и приступить к служебным обязанностям мать должна уведомить администрацию заранее, так как её работу может выполнять человек по срочному договору (на время её отпуска по уходу).[ads-mob-1]
Несмотря на то, что отпуска по БиР и по уходу следуют один за другим без перерыва и связаны с одним и тем же событием, они не могут быть оформлены одновременно. Отпуск по уходу предоставляется по личному заявлению мамочки на имя непосредственного начальника после родов и регистрации ребёнка в отделении ЗАГС.
[ads-pc-2]Для оформления детского отпуска с одновременным назначением ежемесячного (в некоторых регионах устанавливается иная периодичность выплат) социального пособия требуется представить:
заявление;
паспорт заявителя;
детское свидетельство;
справка с работы мамочки, что она не оформила отпуск на себя и не воспользовалась детским пособием, если отпуск по уходу предоставляется другому лицу.
[attention type=green]Следует отметить, что в том случае, если мать вышла на работу, но получает полагающееся ей социальное пособие, детский отпуск не может быть оформлен на другого члена семьи.
Подобная ситуация рассматривается как способность матери совмещать работу с заботой о малыше.[/attention]
Предельная граница детского отпуска очерчена 3-летием малыша, за которым осуществляется уход.
Не так редка ситуация, когда пишут два заявления (до 1.5 и до 3 лет), пребывая в полной уверенности, что ходатайствуют о предоставлении разных детских отпусков.
Это один отпуск, поэтому заявление может быть написано на весь срок сразу.
В заявлении на отпуск по уходу за малышом должно содержаться упоминание о выплате пособия. Следует помнить, что по умолчанию пособие не назначается.
Датой окончания отпуска будет считаться день исполнения ребёнку 1.5 или 3 лет (зависит от текста заявления), а днём выхода на работу – следующий за ним день. Если подаётся заявление до полутора лет, то дальше действия могут быть следующие:
детский отпуск продлевается ещё на полтора года (пишется следующее заявление с ходатайством о продлении);
отпуск прерывается одним родителем и берётся другим членом семьи (он и пишет заявление о предоставлении ему отпуска по уходу).
Заявление, составленное в произвольной форме, должно быть представлено в письменном виде и содержать:
наименование адресата (кому);
наименование просителя (от кого);
суть просьбы;
дополнительные просьбы (пособие и/или компенсация);
перечень документов (основание просьбы);
дату и подпись.
[attention type=green]Запросить назначение пособия придётся отдельным документом, если о нём не упомянуто в основном заявлении, но не позднее 6 месяцев после начала детского отпуска.[/attention]
Оформление отпуска и выплата пособий
Собственно отпуск по уходу за ребёнком оформляется по месту работы матери или того родителя/родственника, кто намерен присматривать за малышом и заботиться о нём.
Для оформления отпуска потребуется появление мамочки на работе, несмотря на сильную занятость.
При невозможности это сделать мать может оформить отпуск через доверенное лицо.
При оформлении пособия через отделения соцзащиты можно воспользоваться сайтом www.gosuslugi.ru или представить документы через МФЦ. В этом случае документы проходят проверку подлинности. Дополнительные бумаги могут быть запрошены по каналам межведомственной связи.
Оформление отпуска по уходу возможно при наличии свидетельства о рождении ребёнка. Оформление единовременного пособия возможно по справке из роддома (наличие свидетельства о рождении приветствуется, но его отсутствие не критично). Оформить ежемесячное пособие следует не позднее 6 месяцев с начала отпуска, так как восстановить не полученные суммы пособий и компенсаций можно только за полгода.
Пособия могут быть оформлены как на работе, так и в соцзащите, если родители не трудоустроены официально.
ежемесячная социальная выплата до 1.5 лет (ПП №1206 1994/03/11 редакция 2014/24/12) оформляется вместе с отпуском;
компенсационная ежемесячная выплата от 1.5 до 3 лет (Указ Президента №1110 1994/30/05 редакция 2014/01/07; ПП №1206 1994/03/11 редакция 2014/24/12) оформляется вместе с отпуском или при продлении отпуска.
Единовременное пособие получают работающие и неработающие мамочки по соответствующему заявлению. Заявление подаётся по месту работы или в отделение соцзащиты. Если ребёнок родился в зарегистрированном браке, то потребуется справка с работы отца, что он не запрашивал подобного пособия.
Пособие по уходу до полутора лет выплачивает ФСС, а потому оно может быть назначено работающим на момент ухода в декрет женщинам по месту работы.
Неработающие мамочки, работающие неофициально и учащиеся вправе запросить минимальный размер детского пособия через отделение соцзащиты.
ФЗ №255 2006/29/12 (редакция 2016/03/07 ст.11.1) отмечает, что отпуск по уходу может считаться начатым с выплатой пособия с первого дня после родов, если размеры пособий по БиР и по уходу сопоставимы.
Женщина вправе выбрать одно из пособий, которое будет более привлекательным для неё, так как эти два отпуска накладываются один на другой. Иными словами, в послеродовый период отпуска по БиР женщина вправе выбрать ту выплату, которая окажется больше.
Пособие по уходу не снимается с женщины, если она, пребывая в детском отпуске, работает на дому или по неполной занятости.
[attention type=green]Компенсационная выплата от 1.5 до 3 лет выдаётся организацией (предприятием), где работает женщина.[/attention]
Размер пособия
Все пособия и выплаты, связанные с рождением ребёнка и уходом за ним, предоставляются не позднее 10 дней со дня подачи соответствующего заявления.
Единовременная выплата при рождении ребёнка, которая выплачивается всем без исключения матерям, с учётом индексации с 1 февраля 2017 года составляет 16350.33 рублей.
Пособие до полутора лет рассчитывается на базе средней заработной платы за 2 года, предшествующие родам, и исчисляется в размере 40% от этой величины (ФЗ №255 стт.11.1, 11.2; ФЗ №81 ст.15). При этом по расчётным годам не принимаются во внимание дни болезни, БиР и отпуска без сохранения. При расчёте пособия учитываются региональные коэффициенты.
Если у женщины рождаются погодки, то ежемесячные выплаты на детишек суммируются (ФЗ №81 ст.15). Итоговый размер суммарного детского пособия не может быть больше расчётного среднего заработка матери.
На 1 февраля 2017 минимум на первого малыша установлен в размере 3 065,69р, на всех последующих 6 131,37р (ФЗ №68 2015/06/04; ПП №88 2017/26/01).Максимальное пособие по уходу за дитём не может быть больше 23089,03р.[ads-mob-2]
Компенсационная выплата от полутора до трёх лет, честно говоря, является чисто символической – она составляет 50 рублей ежемесячно и не меняется уже более 20 лет. Сумма выдаётся работодателем «из собственного кармана» по заявлению мамочки. Совместительство матери в данном случае будет плюсом, так как она сможет запросить выплату по всем местам работы (ТК ст.287).
[ads-pc-3]Матери, уволенные в связи с ликвидацией организации (ТК стт. 180, 261), тоже могут рассчитывать на 50-рублёвую выплату до трёх лет (ПП №472 2006/04/08 редакция 2013/25/03).
Для этого матери следует обратиться с заявлением в отделение соцзащиты.
Очевидно, задуматься об оформлении отпуска по уходу за ребёнком и связанных с ним пособий следует не в последний момент, так как потребуется время на сбор необходимых документов.
Кроме того, затягивание с оформлением пособий может привести к потере и без того незначительных сумм, если время просрочки превысит полгода.
Региональное законодательство предусматривает надбавки к пособиям матерям, ухаживающим за детьми после рождения. В некоторых регионах существуют дополнительные выплаты с целью поддержать матерей с малолетними детьми.
Существует некоторое временное ограничение возможности заинтересованного лица на защиту и отстаивание определенных видов прав.
Такой период времени, который отведен заявителю на обращение путем подачи иска в суд с целью защиты своих интересов, называется сроком исковой давности.
Он устанавливается законодательством и его истечение создает некоторые особенности, которые могут повлиять на ход и результат рассмотрения гражданского дела.
Чтобы не ошибиться с порядком исчисления, приостановления, а также восстановления срока исковой давности по гражданским делам и другими нюансами, следует знать определенные нормы ГК РФ.
Последствия пропуска срока исковой давности
Очевидно, что, если законодательством определен какой-либо ограниченный промежуток для реализации определенного действия, то пренебрежение им может создать определенные трудности в реализации задуманного. Основные последствия, которые могут возникнуть при пропуске сроков исковой давности, изложены в статье 199 Гражданского кодекса России.
[ads-pc-2]Во-первых, законодательство не подразумевает автоматического прекращения дела, утрачивания права на отстаивания интересов истца и других подобных последствий из-за пропуска сроков.
Именно поэтому, факт истечение временного отрезка сам по себе не является достаточным основанием для оставления иска без рассмотрения или отказа в вынесении решения уже начатого дела.
Во-вторых, правило отказа в рассмотрении искового заявления подразумевает наличие заявления от заинтересованного лица о том, что возник пропуск периода давности по определенному иску.
Это означает, что последствия истечение временных отрезков, предназначенных для защиты законных прав заявителя, могут быть самыми разнообразными.[ads-mob-1]
Статья 206 ГК РФ также определяет некоторые варианты развития событий, возможные в ситуации истечения срока. Например, если какая-либо обязанность выполнена должником по прошествии указанного промежутка времени, он не имеет законного права требовать обратного действия независимо от того, было ли известно должнику о сроках и их истечении.
https://www.youtube.com/watch?v=Ys9HjVvDd6I
Приостановление течения срока исковой давности по гражданским делам
В п.1 определены случаи возможного приостановления, если:
участник дела проходит службу в армии в момент нахождения на военном положении;
своевременному обращению в суд помешала чрезвычайная ситуация;
Правительством РФ определено наложение отсрочки на исполнение обязательств;
имеет место приостановление действия законодательного акта, регулирующего конкретные отношения.
П. 2 определяет еще одно правило, согласно которому все перечисленные в пункте 1 условия считаются действующими. Это возможно только, если они имели место на протяжении 6 месяцев в период давности по гражданскому иску. Если же весь установленный на защиту прав срок составляет 6 месяцам, то перечисленные обстоятельства должны сохраняться весь указанный промежуток времени.
Еще по одной причине приостанавливается исковая давность, если стороны решили урегулировать конфликт при помощи внесудебных методов. Если законодательством определен период проведения процедуры урегулирования конфликта, то приостановка происходит именно на это время, в остальных случаях – на 6 месяцев с момента ее начала.
[attention type=green]В итоге, законодательство предусматривает наличие определенных обстоятельств, способных своим наступлением приостановить течение срока исковой давности.
Это возможно только при наличии доказательств того, что предусмотренные нормативно-правовыми актами обстоятельства наступили.[/attention]
Перерыв и восстановление срока
Одна из возможных ситуаций при восстановлении уже прошедшего периода определена статьей 206 ГК России.
Пункт 2 фиксирует правило, согласно которому расчет периода начинается повторно, если должник признает свои обязательства и закрепляет признание в письменной форме.
Прерываться течение временного периода в рамках исковой давности может совершением обязанного лица действий, которые означают признание его обязательств.
Это правила установлено статьей 203 ГК России, как и подразумевающее новое исчисление периода времени после прерывания. Причем, за таковые может быть признано частичное погашение долга, письменное подтверждение его наличия и т.д.
Однако законодательство предполагает наличие возможности восстановить упущенное время для защиты собственных прав. Это случится, если имеет место одно или несколько оправдывающих обстоятельств, которые подтверждены документально. В перечень таких причин законодатель включил лишь некоторые возможные, но исчерпывающего списка не приведено. В число наиболее вероятных причин, по которым возможно добиться восстановления входят:
болезнь, подтвержденная медицинскими бумагами, картами или выписками;
длительное отсутствие вынужденного характера, например, командировка;
незнание о наличии обстоятельства, которое стало причиной возможности защиты права и т.д.
[attention type=green]В итоге, законом зафиксирован порядок, правила и ситуации, при которых возможно прерывание и восстановление периодов для обращения с исками в суд и отстаивания собственных интересов по поводу определенного объекта.[/attention]
Приобретательная давность
Статьей 234 ГК Российской Федерации предусмотрен порядок определения некоторых временных периодов, в течение которых несобственник может владеть вещью и стать ее полноправным хозяином. Этот срок устанавливается равным:
15 годам для недвижимости;
5 годам в отношении иных видов имущества.
Однако право на обретенное имущество, если оно нуждается в прохождении государственной регистрации, возникает только с момента ее прохождения. Только после этого новый владелец вправе распоряжаться и пользоваться вещью по собственному усмотрению.
[ads-pc-4]Согласно общему правилу применения приобретательной давности, даже до официального законодательного закрепления прав на объект, но с момента наступления сроков его получения в собственность по правилу приоретательной давности, новый владелец может отстаивать свои интересы и защищать права на полученное имущество.
Это возможно, в том числе, против посягательств третьих лиц на полученный объект.[ads-mob-2]
В итоге, существует четкое понятие сроков в гражданском праве, которое подразумевает наличие определенных временных отрезков, называемых исковой давностью. Именно в эти периоды заинтересованное лицо вправе обращаться с исковыми заявлениями в суд, когда есть максимальная возможность рассмотрения дела и принятия по нему определенного решения.
Само по себе истечение исковой давности не считается законодателями основанием для отказа в принятии иска, но по заявлению заинтересованного лица именно этот факт может сыграть решающую роль в судебном процессе.
При совершении покупки или получении услуги каждый потребитель может столкнуться с несоответствующим ее качеством.
Эта неприятная ситуация требует отдельного законодательного регулирования.
Нарушение права потребителя на качественное приобретение может дать ему право совершить возврат товара ненадлежащего качества и получения обратно денежных средств, выплаченных за него. Кроме того, при наличии спорной ситуации появляется необходимость обращения в суд.
Права потребителя
Потребитель признается отдельным субъектом права, поэтому существует ряд нормативно-правовых актов, регулирующих отношения между ним и продавцом (исполнителем, производителем). К основным относятся:
Гражданский кодекс России регулирует вопросы законности сделок и договоров.
ЗоЗПП РФ предусматривает наличие целого ряда прав у потребителя в случае приобретения некачественного товара.[ads-mob-1]
Среди них:
[ads-pc-2]
возврат приобретения, отказ от исполнения договора с требованием получения денег за покупку;
обмен товара на продукцию такой же марки;
обмен на продукт другой марки;
соразмерное уменьшение стоимости приобретения;
возмещение затрат на устранение недостатков или их устранение за счет продавца.
Реализация каждого из указанных вариантов возможна в зависимости от ситуации, желания приобретателя и вида сделанной покупки.
[attention type=green]Кроме получения обратно суммы уплаченных средств покупатель может претендовать на возмещение убытков, связанных с совершением некачественной покупки, а также морального вреда, если такой был причинен.[/attention]
Ненадлежащее качество
Каждый покупатель при заключении сделки с продавцом надеется на совершение качественной покупки. Однако не всегда товар соответствует представлениям и требованиям о качестве. Однако какой же товар признается некачественным?
Среди основных признаков:
отсутствие надлежащей информации о товаре, которая позволяет сделать вывод о его потребительских свойствах;
отсутствие или истечение срока годности или гарантийного использования;
несоответствие требованиям ГОСТов или других нормативных документов;
наличие недостатков.
[attention type=green]Любое из указанных нарушений дает право приобретателю потребовать возврата уплаченных денежных средств или реализации другого права.[/attention]
Претензионное заявление потребителя о возврате денег
Для исполнения требования потребителю необходимо предоставить продавцу претензию по поводу качества покупки. Для этого придется составить заявление, которое обязательно должно содержать некоторые пункты:
Данные приобретателя. Именно потому в момент обращения при себе лучше иметь паспорт.
Время приобретения.
Указание на обнаруженные недостатки.
Требование о возврате денежных средств.
Перечисление документов, которые прилагаются в подтверждение совершения покупки именно у этого продавца.
Законодательство не запрещает претендовать на возврат денежных средств за товар, если утерян чек. Для этого потребителю необходимо представить иные доказательства того, что покупка сделана именно в месте обращения. Отказ от удовлетворения требований по данной причине является незаконным и может быть обжалован в судебном порядке.
Претензионное заявление лучше составлять как минимум в двух экземплярах, один из которых останется потребителю, а второй – продавцу.
Сроки предъявления
Каков срок возврата денег за товар ненадлежащего качества?
Максимальный объем ответственности перед приобретателем несет продавец, исполнитель или изготовитель в течение срока годности или периода гарантийного использования продукции.
Этот временной отрезок устанавливается обычно производителем и сообщается покупателю всеми возможными способами, в том числе в информационном описании к товару.
Если же такой временной период не установлен, то предъявлять претензии покупатель вправе в течение 2 лет с момента приобретения. Обращение возможно и после истечения этого срока, однако, в этом случае производитель может осуществить ремонт недостатков в срок до 20 суток. Если же сделать этого не удалось или ремонт невозможен, тогда приобретатель может потребовать возврата денежных средств.
Если изготовителем определен отдельно период гарантийного использования на детали сложного устройства, то возможно предъявление претензий по поводу замены этой детали. После ее осуществления срок гарантийного использования начинает исчисляться заново.[ads-mob-2]
При покупке в интернет-магазине
Дистанционная продажа товаров сегодня очень популярна. Практически каждый крупный производитель имеет собственный интернет-магазин.
Правила приобретения товаров таким способом подразумевает возможность его возврата на особых условиях по ст. 26.1 ЗоЗПП РФ:
в любой момент времени до его получения;
в течение 7 суток после получения;
в срок до 3 месяцев, если потребителю не была представлена объективная информация о покупке.
Правила возврата подразумевают представление документов или иных доказательств, подтверждающих приобретение товара у конкретного продавца. В любом случае, необходимо составить претензию о качестве в адрес продавца.
[ads-pc-4]В нем обязательно необходимо указать некоторые данные:
[attention type=yellow]При невыполнении требований покупателя он имеет право обращаться в суд, а также требовать неустойку за невыплату денежных средств вовремя.[/attention]
Последствия
При требовании о возврате денег, уплаченный за товар, в котором были выявлены недостатки, потребитель может претендовать также на возмещение понесенного ущерба.
Однако если вторая сторона не удовлетворила законное требование обращающегося или выполнила его не вовремя, то возможно обращение в суд.
Для этого следует подать исковое заявление с изложением сути требований и их размера.
Если потребитель не уверен, что сможет самостоятельно защитить свои интересы, то он вправе обратиться к юристу или специалисту по защите прав потребителей.
Суд на основании позиции обеих стороны примет соответствующее решение. Продавец может избежать обязанности выплаты в адрес приобретателя, если докажет, что недостаток возник под действием непреодолимой силы или по вине самого покупателя.
Таким образом, право на возврат товара и получения уплаченных за него денежных средств изложено в ЗоЗПП Российской Федерации, а также ГК России. Именно эти нормативно-правовые акты определяют порядок действий покупателя товара или получателя услуги при обнаружении недостатков.
Если разрешить вопрос непосредственно с продавцом не удается, заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. Нередко требуется проведение экспертизы, которая определяет наличие вины одной из сторон в появлении недостатков.
Если у людей, не находящихся в браке, рождается ребенок, важно юридически закрепить его происхождение.
В зависимости от взаимоотношений родителей это можно сделать как через орган ЗАГСа, так и в судебном порядке.
Мы расскажем о том, какова госпошлина за установление отцовства.
Размер пошлины
Она зависит от того, в какой инстанции подтверждается отцовство. Если сведения о ребенке вносит учреждение ЗАГСа по обоюдному согласию матери и отца ребенка, то придется заплатить 350 рублей. В эту сумму входит и последующая выдача свидетельства относительно отцовства. Пошлину платит любой из родителей, обращающийся в ЗАГС.
[ads-pc-2]Когда же отцовство необходимо установить в судебном порядке (а это случается при споре относительно родства с ребенком), то размер госпошлины для истца составит 300 рублей.
В иске могут присутствовать и другие требования.
По ним государственная пошлина вносится отдельно.[ads-mob-1]
Когда суд вынесет решение в пользу истца, то с противоположной стороны будут взысканы судебные расходы. Главное не забыть соответствующую просьбу изложить в исковом заявлении.
Обратите внимание, что по итогу рассмотрения дела суд вправе взыскать со второй стороны не только госпошлину, но и другие издержки (например, затраты на проведение генетической экспертизы).
Стоит также учесть, что некоторые категории граждан от уплаты госпошлины освобождены. Полный список таких лиц можно найти в статье 333.35 НК РФ.
https://www.youtube.com/watch?v=D4jSjcb7MPo
Первое решение суда может не устроить одну из сторон. Тогда наверняка последуют апелляция и кассация. Каждое обращение в вышестоящую инстанцию будет стоить заявителю 150 рублей.
[attention type=green]После того, как суд уже окончательно объявил человека отцом, это решение следует все равно узаконить в ЗАГСе и получить свидетельство об отцовстве. Это обойдется в уже упомянутые выше 350 рублей.[/attention]
Порядок оплаты
Прежде чем совершить платеж следует уточнить все банковские реквизиты. Для каждого районного суда или ЗАГСа они свои.
Ошибка в данных может привести к тому, что документы оставят без движения.
Когда точные данные известны, то можно совершить платеж.
Это можно сделать на почте, в любом ближайшем отделении банка или же в режиме онлайн.
Место совершения платежа юридически особого значения не имеет. Кроме того, если речь идет о ЗАГСе, то пошлину допускается внести через кассу учреждения.
Важно проследить, чтобы в квитанции правильно было указано назначение платежа. То есть, четко должно быть прописано о том, что пошлина вносится за установление отцовства.
Если деньги вносятся в безналичной форме, то потребуется в вашем банке заверить копию платежного поручения.
[attention type=green]В ЗАГС или в суд всегда предоставляется оригинал квитанции либо же платежного поручения. Для себя рекомендуется сделать копию данного документа.[/attention]
Форма платежей
Обычно госпошлина платится наличными средствами. Нужно быть готовым и к тому, что придется внести банковскую комиссию.
Повторимся, оригинал банковской квитанции обязательно должен быть приложен к иску или заявлению о регистрации отцовства. Если речь идет о суде, то без госпошлины исковые материалы будут оставлены без движения на определенный срок. Если в этот период платеж не производится, то все документы возвращаются назад.[ads-mob-2]
Можно ли вернуть пошлину за установление отцовства?
[ads-pc-4]Предположим ситуацию, при которой человек передумал обращаться в суд или мужчина добровольно согласился объявить себя отцом ребенка.
В такой ситуации потраченные деньги можно возвратить.
Для этого в районном суде стоит взять справку установленного образца.
После чего следует подать заявление в налоговую инспекцию по территории расположения органа правосудия. К нему прикладывается справка из суда, а также оригинал квитанции по госпошлине. В течение месяца внесенный платеж должны вернуть.
Пошлина наличными деньгами не возвращается. Поэтому в обращении в налоговую инспекцию должны присутствовать банковские реквизиты.
Возврат госпошлины возможен и в том случае, когда родители ребенка уже на стадии судебного спора решили урегулировать конфликт. В этом случае понадобится определение суда, свидетельствующее о прекращении производства по делу.
Если распалась семья, у которой были общие маленькие дети, то, как правило, встает вопрос по выплате алиментов.
Далеко не все отцы соглашаются финансово поддерживать своих детей в добровольном порядке.
И когда бывший муж не платит алименты, что делать дальше – насущная проблема. Ведь далеко не все матери сегодня в состоянии полноценно обеспечивать себя и ребенка.
Почему отец не платит алименты?
[ads-pc-2]Этому явлению находится несколько объяснений. Во-первых, мужчина просто игнорирует свои обязательства по отношению к ребенку.
И для этого используются разные приемы: сокрытие дохода, имущества или места жительства, уклонение от общения с приставами.
Отцу трудно вносить алименты в силу объективных причин. К ним относятся отсутствие заработка, тяжелое заболевание, необходимость содержать еще одну семью.[ads-mob-1]
И чтобы избежать ответственности мужчина должен запастись документами, подтверждающими невозможность делать выплаты.
Наконец, мужчина может отказаться от перечисления алиментов при сомнениях в своем отцовстве. Особенно это характерно для так называемых гражданских браков. Тогда перед взысканием алиментов происхождение ребенка следует установить в судебном порядке.
https://www.youtube.com/watch?v=2996LCihGJM
Как заставить платить алименты бывшего мужа?
Итак, что делать, если отец ребенка не платит алименты? Если по ним уже есть решение суда, то заставить его исполнить можно несколькими способами.
В первую очередь, следует поставить перед приставами вопрос о привлечении бывшего мужа к административной ответственности.
Это можно сделать тогда, когда задолженность существует два и более месяца. Когда эти меры не помогут, то приставам целесообразно написать заявление о возбуждении уголовного дела.
В случае если должник регулярно передвигается на машине, приставы вправе на время изъять у него водительские права. Правда, произойти это может при долге по алиментам свыше 10 тысяч рублей.
Наличие длительной задолженности по алиментам дает право на взыскание неустойки. Ее размер составляет 0,5 % от неисполненной суммы обязательств за каждый день просрочки. Указанные штрафные санкции присуждаются на основании отдельного иска. Для его подачи у приставов следует получить справку по величине накопившегося долга.
[attention type=yellow]В некоторых случаях может подействовать угроза лишить отца ребенка родительских прав. Вопрос с ними решается в судебном порядке с участием прокуратуры и органа опеки.[/attention]
Куда стоит обращаться?
Для принудительного взыскания алиментов следует вначале воспользоваться помощью суда.
И тут существует два варианта. Первый из них заключается в оформлении судебного приказа.
Его выдает мировой судья на основании заявления тогда, когда необходимо получать выплаты на ребенка в определенном проценте от дохода бывшего мужа.
Если планируется взыскание алиментов в твердой сумме, то пишется исковое заявление в районный суд.
Обратиться за присуждением алиментов можно к мировому судье или в районный суд по месту своего проживания.
Когда решение, принятое районным судом, вступит в силу, то по нему стоит получить исполнительный лист. В случае с судебным приказом такой необходимости нет. Дальше исполнительный лист или судебный приказ нужно передать судебным приставам на территории проживания должника, которые начнут исполнительное производство.
Родители ребенка могут между собой подписать нотариальный договор по алиментам, что также встречается. И если данное соглашение будет нарушаться, то в суд нет нужды обращаться. Сразу можно отдать документ для работы приставам.
[ads-pc-4]Приставы помогут и тогда, когда необходимо:
привлечь бывшего супруга к административной или уголовной ответственности за умышленную неуплату алиментов;
забрать у должника на время водительское удостоверение до полного погашения обязательств.
[attention type=green]Когда мать приняла решение лишить отца ребенка родительских прав, то целесообразно вначале наладить контакт с органом по опеке. Его сотрудники подскажут, как поступать дальше, и помогут в предстоящем судебном процессе.[/attention]
Порядок действий
Вначале для себя стоит определиться с тем, в какой форме нужно взыскать алименты. Напомним, что они присуждаются в определенной доле от заработка должника или же в четком твердом размере.
Дальше стоит собрать копии документов, необходимых для подачи иска или заявления на судебный приказ.
В их число входят:
свидетельства по браку и разводу;
документ о рождении ребенка;
сведения о доходах матери;
справка из ЖЭКа или выписка из домовой книги (в подтверждение того, что ребенок проживает с матерью);
данные о месте работы должника (при наличии).
По правилам процессуального законодательства все указанные документы понадобятся в двух экземплярах: для суда и ответчика (бывшего супруга). Госпошлина в суд по алиментам не платится.
Дальше готовятся и подаются в отношении алиментов иск или заявление на судебный приказ. Все судебные тяжбы могут занять от одного до нескольких месяцев с учетом того, что должник вправе обратиться с апелляцией.[ads-mob-2]
Когда, наконец, решение или судебный приказ наберут законную силу, то следует инициировать исполнительное производство. Для этого подается заявление о его возбуждении. К нему прикладывается оригинал судебного приказа или исполнительного листа.
На стадии принудительного взыскания алиментов важно постоянно поддерживать связь с приставами. Если есть своя информация о должнике (место работы, уровень дохода), то желательно оперативно ей поделиться. Тогда вероятность скорейшего взыскания алиментов возрастет.
Если приобретается транспортное средство, то его необходимо узаконить в установленном порядке.
Всю процедуру может провести как собственник машины, так и его представитель.
В последнем случае на него оформляется доверенность на регистрацию автомобиля в ГИБДД. Такой документ вправе выдать и граждане, и предприятия.
Основные положения доверенности
[ads-pc-2]Начинается она с указания даты и места составления, полных данных о доверителе и представителе.
Если доверенность оформляется физическим лицом, пишутся его инициалы, адрес, все реквизиты паспорта.
При передаче полномочий со стороны фирмы доверенность должна содержать ее наименование, регистрационные номера, указание на лицо, уполномоченное от лица предприятия выдавать документ.
Нелишним будет прописать и контактный телефон собственника машины. Ведь не исключено, что по нему ГИБДД может удостовериться в подлинности доверенности.
Также обозначается и орган ГИБДД, в котором надлежит совершить все необходимые регистрационные действия.[ads-mob-1]
Следующим блоком идет описание автомобиля. Прописываются:
модель, цвет, год выпуска;
номера двигателя, кузова;
иные характеристики, позволяющие точно идентифицировать машину.
Когда переоформляется автомобиль с пробегом, то в доверенности указывается существующий на данный момент его государственный номер.
После этого приводится список действий, которые вправе совершить представитель.
В него могут входить подача документов, внесение необходимых платежей, получение свидетельства о регистрации на машину, паспорта транспортного средства, новых номерных знаков.
Автор доверенности может наделить представителя и иными полномочиями, которые понадобятся для надлежащей регистрации транспортного средства.
Доверенность также должна содержать срок ее действия, а также указание на наличие или отсутствие у представителя права передоверия.
Если человеку, которому передаются полномочия, предстоит подписывать определенные документы, то приводится образец его собственноручного автографа.
[attention type=yellow]Завершать доверенность должна личная подпись собственника машины. Без этого отношения представительства будут недействительными. Кроме того, если доверителем выступает предприятие, потребуется печать.[/attention]
Как заполнить доверенность на постановку на учет?
Сделать такой документ можно как в обычной письменной форме, так и заверить у нотариуса. При этом важно указать все реквизиты, указанные выше.
Предприятие, особенно крупное, вправе уполномочить зарегистрировать сразу несколько единиц собственного транспорта.
В таком случае на каждую машину выписывается отдельная доверенность.
Физическое лицо, как доверитель, может написать документ от руки или напечатать его на компьютере. Важно в любом случае не забыть поставить в конце личную подпись с расшифровкой инициалов.
Как правило, доверенность на оформление автомобиля делается в двух экземплярах. Один остается у представителя, а другой забирает себе орган ГИБДД.
Постановка авто на учет по доверенности
Здесь существует стандартная процедура. Начинается она с того, что представитель обращается в ГИБДД по месту жительства или нахождения доверителя.
Обратиться в ГИБДД следует в течение 10 дней с момента возникновения права собственности на автомобиль.
Там доверенное лицо пишет заявление от своего имени с просьбой поставить на учет конкретное транспортное средство.
Кроме заявления понадобятся:
[ads-pc-4]
доверенность представителя и его паспорт;
паспорт транспортного средства (проще говоря, техпаспорт);
документы, на основании которых автомобиль находится в собственности;
банковские квитанции об уплате расходов (примерно 3 тысячи рублей) по регистрации (сюда входят внесение изменений в техпаспорт, а также выдача новых номеров и свидетельства на машину).
Также могут понадобиться и государственные номера в том случае, если на учет становится не новый транспорт.
Обратите внимание, что если перерегистрируется автомобиль с пробегом, то прежние номерные знаки можно не менять. Тогда экономия составит 2 тысячи рублей.
Завершается весь процесс регистрации получением представителем измененного техпаспорта, нового свидетельства на транспорт, государственных номеров.[ads-mob-2]
Ниже мы приводим стандартную форму доверенности на регистрацию автомобиля в ГИБДД. Она подходит практически для любых случаев с передачей полномочий по постановке машины на учет.
Смерть человека влечет за собой начало процедуры распределения его имущества между наследниками.
Они могут вступить в свои права как по закону, так и в силу завещания.
Но в первую очередь, близкие родственники покойного должны подготовить документы для вступления в наследство по закону.
Документы, необходимые для оформления и получения наследства
Итак, какие документы нужны для вступления в наследство? Перечень документов для вступления в наследство достаточно большой.
[ads-pc-2]Первым в списке будет идти заявление на имя нотариуса с просьбой оформить свидетельство о наследстве.
Обязательно понадобится свидетельство о смерти наследодателя. Без него нотариус не откроет наследственного дела.
Дальше потребуются доказательства наличия и степени родства с покойным.
В материалы нотариуса подшиваются копии свидетельств о браке или рождении. Если родственная связь подтверждена судом (например, решением об отцовстве), то необходима будет копия соответствующего судебного решения.
Следует получить также справку из ЖЭКа или выписку из домовой книги по месту проживания наследодателя.[ads-mob-1]
Нотариусу понадобятся копии документов об имуществе умершего. Сюда входят бумаги на недвижимость, земельный участок, автотранспорт, акции, облигации. Если объектом наследства являются средства на банковских счетах, предоставляются соответствующие договора с финансовым учреждением. То же самое касается и кредитных соглашений.
Наследникам следует позаботиться о доказательстве стоимости имущества. Исходя из нее определяется величина госпошлины, которую придется заплатить за получение свидетельства о наследстве. Ее размер зависит от степени родства с умершим. Все суммы и реквизиты для платежа подскажет нотариус.
Каждый из наследников имеет право отказаться от своей доли в имуществе в пользу другого претендента.
В этом случае соответствующее волеизъявление гражданина выражается в письменной форме и тоже приобщается к наследственному делу.
После истечения 6 месяцев нотариус должен оформить свидетельство о наследстве. Оно может быть одно на всех. В то же время каждый из наследников вправе получить документ только по его доле.
С наличием наследственного свидетельства процесс не заканчивает. Каждый из наследников должен будет перерегистрировать на себя документы на имущество. Прежде всего, это касается недвижимости, земельных участков, различных транспортных средств. Если наследуются акции, то изменения вносятся в реестр акционеров компании.
[attention type=green]Процесс принятия наследства вправе сопровождать представитель наследника. Тогда для нотариуса потребуется надлежащим образом оформленная доверенность с указанием всех полномочий у представителя.[/attention]
Процедура вступления в наследство по завещанию
В первую очередь стоит убедиться в существовании завещания, ведь наследодатель мог выразить свою волю втайне от всех.
Тогда есть несколько способов получить необходимую информацию.
Конечно, проще всего заняться поиском документа среди личных вещей покойного. Однако работает это не всегда, особенно если наследники разбросаны по разным городам.
Можно обратиться в нотариальную палату региона, где человек проживал до своей кончины. Там систематизируются воедино все действия, совершенные нотариусами. Поэтому можно узнать не только о наличии завещания, но и координаты специалиста, ведущего наследственное дело.
Порядок оформления наследства по завещанию мало чем отличается от вступления в свои права на основании закона. Точно также претендент на имущество пишет заявление на выдачу свидетельства о наследстве.
Кроме самого текста завещания понадобятся также собственный паспорт или иное удостоверение личности будущего наследника. Документы о доказательстве родства с наследодателем предоставлять необязательно, поскольку завещание может быть оформлено и на посторонних людей.
[attention type=green]При наследовании по завещанию также понадобятся документы на собственность наследодателя и данные относительно ее стоимости. Она определяется посредством проведения независимой оценки.[/attention]
Наследство без завещания: особенности оформления
Когда умерший человек не оставил завещания или оно утратило силу, то действуют правила наследования по закону.
В рамках него все претенденты на имущество разбиты на очереди в зависимости от ступени родства.
В первую очередь к наследству призываются дети, супруг и родители наследодателя.
Все очереди наследуют последовательно одна за другой, поэтому наследникам четвертой или пятой очереди может ничего и не достаться.
Если первоочередных наследников не оказалось или они отказались от вступления в свои права, то нотариус оформляет наследство для родственников второй и каждой последующей из очередей. Даже если в первой очереди находится только один человек, то вся собственность покойного перейдет к нему.
После подачи документов стоит заплатить госпошлину за свидетельство о наследстве и периодически интересоваться у нотариуса, когда будет готов документ. После его получения можно уже заняться оформлением имущества на свое имя.
https://www.youtube.com/watch?v=9HfGHPpjRxg&t=32s
Срок вступления в наследство
Он составляет 6 месяцев, отсчитываемых с того дня, когда умер наследодатель.
Когда смерть человека констатирована судом, указанный срок начинает свое течение с момента вступления в законную силу соответствующего судебного решения.
Если человек не успел в отведенные полгода обратиться к нотариусу в силу заслуживающих внимания обстоятельств, то существует два варианта продлить время для оформления своих прав:
получить нотариальное согласие на это от всех остальных наследников;
восстановить срок на принятие наследства в судебном порядке.
Обратиться в суд можно в течение шести месяцев с того дня, когда лицо узнало о смерти наследодателя. Если же принятию наследства мешали объективные обстоятельства, то упомянутый срок начинает течь с момента их прекращения.
Например, когда человек не мог обратиться к нотариусу в силу длительного нахождения в больницы, полгода для подачи иска начинают отсчет от даты выписки из лечебного учреждения.
[attention type=yellow]При удовлетворении иска одновременно выносится решение о распределении имущества между всеми лицами на новых условиях.
Прежние выданные свидетельства о наследстве утрачивают свою силу, и их придется переоформлять заново.[/attention]
Оформление наследства в нестандартных ситуациях
Таких случаев практика насчитывает несколько. Например, многим не понятно как поступать, если претендент на собственность умирает.
Поэтому существуют такие понятия как наследство по праву представления и наследственная трансмиссия.
Наследство по праву представления применяется в том случае, если наследник умирает до наследодателя или одновременно с ним.
В этом случае право на имущество наследодателя получают его родственники по соответствующей линии наследования (внуки, племянники и племянницы, двоюродные братья, сестры).
Например, сын умирает до матери. В этом случае вместо сына в наследство матери вступят его дети как наследники первой очереди. При этом та доля, которую бы получил сын, делится между детьми в равных частях.
Наследственная трансмиссия вступает в силу тогда, когда наследник умирает после наследодателя, не успев до конца оформить наследство. При этом важно, чтобы обращение к нотариусу было осуществлено в пределах отведенного законодательством срока.
Если умерший наследник в течение 6 месяцев со дня кончины основного наследодателя не посетил нотариуса, то наследственной трансмиссии не происходит.[ads-mob-2]
Подразумевается, что наряду с собственностью умершего наследника, между родственниками распределяется его доля в наследстве первого наследодателя. В рамках наследственной трансмиссии нотариус открывает два дела: одно в отношении имущества первоначального наследодателя, а другое – по собственности скончавшегося наследника.
[ads-pc-4]Если умерший человек имел право на имущество благодаря обязательной доле, то наследственной трансмиссии не происходит.
В случае, когда наследодатель усыновил ребенка, то он тоже является претендентом на наследство в рамках первой очереди. Здесь каких-либо исключений законодательство не содержит.
И ситуации, когда степень родства приходится определять уже после смерти наследодателя. Например, это касается случаев, когда ребенок умершего был рожден вне официальной семьи. Тогда предстоит несколько длительных судебных процессов. Предметом первого из них станет установление отцовства. По второму делу придется восстановить срок для вступления в наследство.
Способы различные, но суть одна – избавиться от долгов.
Такая ликвидация проводится тогда, когда компания больше не может платить долги своим кредиторам – государству, партнерам и своим работникам.
Особенности ликвидации ООО с долгами
По сути, ликвидация общества с долгами – это объявление его банкротом.
[ads-pc-2]Банкротство является единственным разумным и законным способом прекращения деятельности такого общества с ограниченной ответственностью.
Различают следующие процедуры ликвидации этим способом:
упрощённая;
официальная.
Упрощённая процедура
Применяется способ добровольной ликвидации. Составляется ПЛБ (баланс промежуточный ликвидационный). Если определено, что долг превысит 100000 руб. и, ООО не в состоянии его погасить, ликвидатор обращается в арбитраж с заявлением.
Суть заявления заключается в том, чтобы суд признал фирму банкротом. По решению суда назначается арбитражный управляющий. Список кандидатур перелагается должником.
[attention type=green]Управляющий, при наличии оснований, вправе привлекать учредителей к материальной ответственности. Но такое случится редко. В результате долги списываются и компания ликвидируется.[/attention]
Официальная процедура
Тут заявление в арбитраж подается со стороны должника или кредитора. Суд примет решение и организует наблюдение за финансовым состоянием фирмы.
По завершению наблюдения, по конкурсу назначается управляющий.
В таком случае управляющий может защищать интересы только кредитора, если заявление подано последним. Поэтому риск субсидиарной ответственности должника возрастает.[ads-mob-1]
Варианты
Варианты, или способы ликвидации:
официальные;
альтернативные.
Официальные варианты. По сути они одинаковые – в результате ООО исключается из реестра ЕГРЮЛ.
Только процедуры и результаты немного различаются:
добровольная;
принудительная;
банкротство ООО.
Альтернативные варианты:
ликвидация путем реорганизации;
ликвидация через продажу.
Официальная ликвидация
Варианты:
1. Добровольная ликвидация. При ней субъект сам примет решение о прекращении своей деятельности, о сложении с себя прав и обязанностей без передачи их другому субъекту. Это, в конечном счете, выражается в исключении ООО из ЕГРЮЛ. Должностные лица освобождаются от претензий кредиторов, органов внутренних дел и налоговых органов.
Единственная опасность данного варианта в том, что в нем присутствует обязательная налоговая проверка и фирме может грозить новый неуступчивый кредитор – налоговый орган.
Поэтому добровольная ликвидация оправдана в двух лишь случаях:
Фирма не вела активную деятельность. Вероятность доначислений со стороны налога не велика.
Руководитель уверен, что его бухучет поставлена на должном уровне.
2. Принудительная. К такой ликвидации подвергаются общества, дела которых брошены на самотек и оформленные на имя номинального лица «заработавшего» кучу долгов. Учредители все забыли, а номинальный руководитель ничего не предпринимает. Найти учредителей переложить на них миллионные долги, привлекая к материальной ответственности, для органов проще простого.
3. Банкротство общества.
Альтернативная ликвидация
Ликвидация путем реорганизации. Учредители уходят из компании, передав руководство и, конечно, долги правопреемнику. Этим они намечают покончить с долгами. Но на деле получится не так. Перед реорганизацией руководство должно уведомить кредиторов о процессе, и те могут не соглашаться с этим и остановить процесс. Если процесс успешно завершился, и долги переданы, тут правопреемник может отказаться платить их. Т.е. в любом случае возникает риск субсидиарной ответственности.
Ликвидация через продажу. В действительности – это смена руководства. Но какой настоящий предприниматель берется руководить фирмой с большими долгами?! Поэтому часто пост руководителя будет занимать номинальное лицо, который ничего не делает. И начнется процесс принудительной ликвидации.
Этапы ликвидации фирм с долгами
Процесс ликвидация фирм с долгами проходит в следующих этапах:
Подготовка исходных документов.
Работа с регистрирующими органами.
Уведомление кредиторов и объявление в СМИ.
Составление ПЛБ и его утверждение.
Создание ликвидационного баланса. Окончание ликвидации.
Стоимость
Тут подразумевается стоимость процедур. А она представляет собой стоимостное выражение юридических услуг, оказываемых по ликвидацию.
Если закрывается фирма самостоятельно по добровольному варианту, то это обходится в 800 рублей, а если по альтернативному варианту, то ничего не надо платить. Все это формально.
А на самом деле, ликвидатору нужно пройти много бюрократических инстанций, оформлять и заверить кучу бумаг, претерпеть неоднократных проверок.
Стоимость ликвидации зависит от следующих факторов:
от способа ликвидации;
от стоимости активов фирмы, чем больше стоимость активов, тем дороже ликвидация;
от объема услуг;
от авторитета фирмы и многое другое.
Конкретных цифр привести невозможно. Но можно назвать некоторые ориентировочные, средние цены:
Официальная ликвидация:
Длительность — 5-6 мес., цены услуг — от 40 тыс. до 1 млн. руб.
Длительность – 5-6 мес., стоимость госпошлины – 800 руб.
Признать фирму банкротом немыслимо без приглашения специалиста. Но услуги его стоят дорого. Иногда цена почти равняется долгам компании.
[attention type=yellow]Для признания предприятия банкротом устанавливают большие сроки, иногда на это может уходить до 18 месяцев. Добавляется еще время работы привлеченного специалиста.[/attention]
Возникающие нюансы
Наряду с основными способами проведения ликвидации компаний, возникают еще дополнительные особенности или нюансы этой процедуры.
Перечислим их:
ликвидация общества с долгами (банкротство);
ликвидация фирмы с нулевым балансом;
ликвидация слиянием;
ликвидация сменой учредителя.
Как ликвидировать ООО с долгами самостоятельно? Пошаговая инструкция
1. Подготовка исходных документов:
решение учредительного собрания о ликвидации;
уведомление о ликвидации ф. 15001 (заверенное нотариально);
сообщение ф. С-09-4 (начало ликвидации);
уведомление о создании ликвидационной комиссии ф. 15002 (заверенное нотариально).
2. Работа с регистрирующими органами (в течение 3-х дней после собрания):
предоставление форм 15001 и 15002 в регистрирующий орган. В срок, не более трех дней данные вводятся в реестр ЕГРЮЛ и дадут свидетельство;
предоставление ф. С-09-4 в налоговый орган;
уведомляются ПФР и ФСС о намечаемой ликвидации (в произвольной форме).
3. Объявление в СМИ: по получению свидетельства от ЕГРЮЛ (за 3 дня), о ликвидации подается заявка на объявление в «Вестнике государственной регистрации».
4. Уведомление всех известных кредиторов и дебиторов с указанием срока предъявления претензий – два месяца. Завершается взыскание долгов с дебиторов. Подготавливаются все документы к выездной проверке налоговиков.
5. Составление ПЛБ и его утверждение:
по истечению 2 месяцев ликвидационная комиссия по требованию кредиторов составляет ПЛБ;
ПЛБ принимается собранием участников;
составляется уведомление ф. 15003 о принятии ПЛБ (заверенное нотариально);
подготавливается подтверждение объявления в «Вестнике» (копия титула и страницы с объявлением).
передается в орган регистрации пакет указанных документов. В срок, не более 3-х дней, оформляется свидетельство уведомления.
6. Окончательное исполнение требований кредиторов.
7. Создание ликвидационного баланса. Окончание ликвидации:
создается ликвидационный баланс – ЛБ (вслед за исполнением требований кредиторов);
ЛБ принимается собранием участников.
[ads-pc-4]К нему прикладываются:
решение общего собрания;
заявление ф. 16001 (заверенное нотариально);
квитанция госпошлины (4000 руб.);
справка по отсутствию долгов Пенсионному фонду;
документы, которые свидетельствуют уведомления кредиторов (почтовые квитанции).
Если все документы составлены правильно, то через 5 дней оформляется свидетельство о ликвидации ООО.[ads-mob-2]
Приведенные способы ликвидации ООО с долгами, могут выглядеть просто и привлекательно. Но все это — трудоемкая процедура, которая затягивается очень долго. Его проведением занимаются профессионалы. Но статья может оказаться полезной и тем, кто принял решение все делать самостоятельно.